К ОГЛАВЛЕНИЮ

2.4. Процессуальные действия по подготовке дела к судебному разбирательству

 

Статья 135 АПК содержит приблизительный, неисчерпывающий перечень действий по подготовке дела к судебному разбирательству. Данный перечень может быть дополнен. По некоторым делам те или иные действия, из перечисленных в ст. 135, могут не совершаться. Так, по делам о банкротстве, по делам упрощенного производства нет предварительного судебного заседания (в силу закона), может не быть ходатайств об истребовании доказательств, об обеспечении иска (в зависимости от конкретных дел) и проч.

"Судья должен планировать совершение тех или иных процессуальных действий, составлять график движения дела с момента вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству и до момента принятия решения" (ч. 1 п. 5 проекта Постановления Пленума ВАС РФ "О подготовке дела к судебному разбирательству").

Все действия, как перечисленные в ст. 135 АПК, так и иные, могут быть сгруппированы на основе задач подготовки дел к судебному разбирательству. Согласно ч. 3 ст. 133 АПК такими задачами являются: "Определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела; разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса; оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых доказательств; примирение сторон".

 

Определение характера спорного правоотношения

и подлежащего применению законодательства

 

Первоначальный этап работы по подготовке любого дела включает изучение искового заявления (заявления) и приложенных к нему документов. На данном этапе прежде всего должен быть определен характер спорного правоотношения и исходя из этого - подлежащее применению законодательство. Важность данной задачи возросла с принятием нового АПК, который разграничил исковое производство и производство из административных правоотношений, установив для рассмотрения этих дел самостоятельные сроки и особенности.

Например, нередко имеют место обращения в арбитражный суд с заявлениями об обжаловании регистрации прав на недвижимость. При этом заявитель избирает путь административного производства - обжалование действий по ст. 198 АПК. Заявитель оформляет заявление, уплачивает государственную пошлину в соответствии с обжалованием действий государственного органа. Судья, принимая заявление, видит, что дело должно быть рассмотрено по правилам искового производства, поскольку речь идет не об оспаривании действий по регистрации прав на недвижимость, а о материально-правовом споре. Однако судья не может самостоятельно изменить предмет требования, сторона же в силу принципа диспозитивности избрала неисковой путь защиты своих прав. С такой ситуацией сталкиваются все арбитражные суды.

Определение характера спорного правоотношения означает необходимость решить, какие правоотношения являются спорными, начиная от их отраслевой (гражданско-правовые, административно-правовые и проч.) и заканчивая их институциональной принадлежностью (отношения по договору хранения и проч.). В приведенном примере в случае обнаружения спорных гражданско-правовых отношений при оформлении заявления по правилам производства из административно-правовых отношений судья должен провести собеседование со стороной и разъяснить сложившуюся ситуацию. Такие дела должны рассматриваться по правилам искового производства, хотя нередко это вызывает жалобы со стороны заявителя.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - ГПК) поступил мудрее, запретив рассматривать дела особого производства и производства из административных правоотношений в случае наличия спора о праве. При выявлении такого спора должен быть подан иск, рассматриваемый в исковом порядке.

Другой пример. Предприятие обратилось в суд с заявлением о взыскании убытков, вызванных незаконными действиями по бесспорному взысканию налога за счет денежных средств, находящихся на счетах банка. По другому делу вступившим в законную силу судебным актом установлен факт незаконного доначисления налога налогоплательщику. Суд предложил заявителю воспользоваться правом на возврат излишне взысканного налога, представив в налоговый орган заявление о возврате. После направления указанного заявления в данной части спор был исчерпан <*>.

--------------------------------

<*> См.: Касьянова Л.А. Подготовка налоговых споров к судебному разбирательству // Арбитражная практика. 2004. N 7. С. 17.

 

Таким образом, задача по определению характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства решается путем совершения серии процессуальных действий:

1) ознакомление с исковым заявлением (заявлением) и приложенными к нему документами. Позже дополняется ознакомлением с отзывом на иск и приложенными к нему документами с раскрытыми сторонами доказательствами;

2) проведение собеседования со сторонами или (и) их представителями. Вариации проведения собеседования могут быть различны: совместное собеседование с обеими сторонами, поочередное собеседование с той и другой стороной. Поскольку в арбитражном процессе в большинстве дел участвуют представители, то собеседование может быть проведено с ними. Во время собеседования судья уточняет обстоятельства заявленных требований и возражений; предлагает раскрыть доказательства, их подтверждающие, и представить при необходимости дополнительные доказательства в определенный срок; разъясняет сторонам их права и обязанности, последствия совершения или несовершения процессуальных действий в установленный срок; определяет по согласованию со сторонами сроки представления необходимых доказательств и проведения предварительного судебного заседания.

На основании ст. 135 АПК трудно сделать однозначный вывод об обязательности собеседования на стадии подготовки дела. Так, в "Комментарии к АПК РФ" под редакцией В.Ф. Яковлева и М.К. Юкова сказано: "...из содержания закона следует, что вызов сторон должен иметь место по всем делам, независимо от их сложности" <*>. В "Комментарии к АПК РФ" под редакцией В.В. Яркова отмечено, что необходимость проведения собеседования определяется судьей <**>.

--------------------------------

<*> Комментарий к АПК РФ / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М., 2003. С. 393.

<**> См.: Скуратовский М.Л. Подготовка дела к судебному разбирательству // Комментарий к АПК РФ / Под ред. В.В. Яркова. С. 347.

 

Конструкция нормы ст. 135 АПК не дает однозначного указания на обязательность проведения собеседования. Вероятнее всего, стадия подготовки дела должна быть гибкой, и судья должен обладать правом по своему усмотрению определять необходимость вызова сторон (вместе или поочередно) на собеседование. В этом смысле обоснованным представляется мнение о том, что АПК не запрещает проводить последовательно в один день собеседование и предварительное заседание. В связи с этим арбитражные суды могут выносить одно определение о принятии заявления к производству, подготовке дела, назначении предварительного судебного заседания, где говорится о назначении собеседования со сторонами и проведении предварительного судебного заседания на одну дату и в одно время <*>.

--------------------------------

<*> См.: Петрова В.В. Подготовка дела к судебному разбирательству. С. 44.

 

В проекте Постановления Пленума ВАС РФ "О подготовке дела к судебному разбирательству" говорится о диспозитивности собеседования (ч. 1 п. 9).

На стадии собеседования судья также разъясняет сторонам их права на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, на передачу спора на разрешение третейского суда, на обращение за содействием к посреднику в целях урегулирования спора и последствия совершения таких действий. Также на данной стадии судья принимает меры к примирению сторон, содействует окончанию дела путем заключения мирового соглашения.

Закон не требует оформления протокола проведения указанного собеседования.

Неявка сторон на собеседование не препятствует продолжению подготовки дела к судебному заседанию.

 

Определение обстоятельств, имеющих значение

для правильного рассмотрения дела (определение предмета доказывания),

и оказание содействия лицам, участвующим

в деле, в представлении необходимых доказательств

 

Определив характер спорного правоотношения и подлежащий применению закон, судья переходит к следующему этапу - работе, связанной с доказательствами.

Деятельность суда в области доказывания на стадии подготовки дела сводится к выполнению двух основных целей: определению предмета доказывания (обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела) и оказанию сторонам содействия в собирании и представлении доказательств (ч. 3 ст. 133 АПК). Однако в действительности алгоритм действия судьи в области доказывания значительно шире, цели намечают лишь начальный и окончательный этапы доказывания при подготовке дел, упуская несколько промежуточных звеньев. При этом промежуточные звенья не менее важны, в совокупности они и составляют доказывание на подготовительной стадии.

Итак, первое, что требуется от судьи, - определить предмет доказывания.

В предмет доказывания входят обстоятельства, которые должны быть установлены судом для правильного рассмотрения и разрешения дела. В противном случае решение по делу подлежит отмене. В соответствии с предметом доказывания между сторонами распределяется обязанность по доказыванию и указываются необходимые доказательства по делу. Исходя из того, насколько полно определен предмет доказывания и насколько верно установлены факты дела, решение суда будет считаться законным и обоснованным. В итоге предмет доказывания определяет всю структуру доказывания по делу.

Вместе с тем арбитражное процессуальное законодательство не использует термин "предмет доказывания", отмечая лишь, что суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела (ч. 1 ст. 64 АПК).

Итак, на стадии подготовки дела прежде всего необходимо решить, какие обстоятельства подлежат доказыванию.

Законодательство не говорит о том, какие обстоятельства (материально-правового, процессуально-правового характера, иные) подлежат доказыванию. Не отвечает на эти вопросы и процессуальная наука, в которой мнения ученых разделились на широкое и узкое толкования предмета доказывания. В результате отсутствие единого подхода крайне отрицательно сказывается на судебной практике.

Практически спор об узком и широком определениях сводится к тому, входят ли в предмет доказывания только факты (обстоятельства) материально-правового характера или также иные факты - процессуально-правового характера, доказательственные и др. Например, М.К. Треушников полагает, что "предмет доказывания есть особый процессуальный институт, в который входят лишь те факты, которые имеют материально-правовое значение, факты, без выяснения которых нельзя правильно разрешить дело по существу" <*>. Л.А. Ванеева, разделяя мнение М.К. Треушникова, замечает, что широкое понимание предмета доказывания приводит к потере связи с такими правовыми институтами, как распределение обязанности по доказыванию, освобождение от доказывания. Л.А. Ванеева исходя из узкого толкования предмета доказывания определяет его как "совокупность обстоятельств материально-правового характера, установление которых необходимо суду для правильного разрешения дела и обязанность доказывания которых лежит на сторонах" <**>. Узкое определение предмета доказывания, ограничивающееся включением в него только фактов материально-правового характера, необходимых для разрешения дела, разделяется и иными авторами.

--------------------------------

<*> Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 1997. С. 12.

<**> Ванеева Л.А. Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. Л., 1979. С. 129.

 

Другие процессуалисты предлагают широкое толкование предмета доказывания: это совокупность всех фактов и обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Согласно данному толкованию, в предмет доказывания входят все обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела: факты материально-правового, процессуально-правового характера, проверочные и иные <*>.

--------------------------------

<*> См.: Коваленко А.Г. Формирование предмета доказывания в гражданском судопроизводстве // Вестник Саратовской государственной академии права. 1996. N 1. С. 92; Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве. М.: Норма, 2000. С. 128 - 139; и др.

 

При этом сторонники узкого толкования предмета доказывания признают, что факты процессуального характера, доказательственные и факты, устанавливаемые для выполнения воспитательных и предупредительных задач правосудия, также подлежат установлению, но они образуют не предмет доказывания, а пределы доказывания.

Бесспорность отнесения к предмету доказывания фактов материально-правового характера легко объяснима: рассматриваемые в суде дела носят материально-правовой характер, и для их разрешения необходимо установить те обстоятельства, которые предусмотрены в нормах материального права. В противном случае разрешение дела представляется невозможным. Кроме того (и данный факт является определяющим), при неполном установлении обстоятельств, имеющих значение для дела, решение должно быть отменено или изменено (п. 1 ч. 1 ст. 270 АПК). Закон прежде всего имеет в виду обстоятельства материально-правового характера.

При этом нельзя отрицать и то, что закон говорит о необходимости установления иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела (ч. 1 ст. 64 АПК). Это весьма важное положение, значительно расширяющее круг обстоятельств, которые должны быть доказаны.

Стороны могут обосновывать свои требования или возражения исключительно фактами процессуального характера. Если же следовать логике сторонников узкого толкования предмета доказывания, то получается, что в таких делах вообще нет предмета доказывания. Например, ответчик может приводить обстоятельства, доказывающие неподведомственность дела суду. Игнорирование такого возражения немыслимо. Суд обязан проверить аргументированность позиции ответчика и, если дело неподведомственно, прекратить по нему производство. Ответчик может в качестве возражения указывать лишь на то, что факты, приведенные истцом в исковом заявлении, были ранее установлены судом по спору между теми же сторонами. В силу преюдициальности установленных фактов по ранее рассмотренному делу между теми же сторонами суд обязан отказать в удовлетворении иска. Иными словами, решение будет основано сугубо на процессуальных фактах.

Игнорирование судом обстоятельств, указанных в законе в качестве основания прекращения или обязательного приостановления производства по делу, не может привести к правильному разрешению дела. Примеров тому много в судебной практике <*>.

--------------------------------

<*> См.: Комментарий судебно-арбитражной практики. М., 2001. Вып. 8. С. 138 - 140; Вестник ВАС РФ. 1997. N 10. С. 66 - 67; и др.

 

Если критерием для включения тех или иных фактов в предмет доказывания является их значимость для разрешения гражданского дела (а именно этот критерий положен в основу законодательного определения предмета доказывания), то вряд ли стоит отрицать важность процессуальных фактов, хоть они и имеют разное значение. При наличии фактов процессуального характера, свидетельствующих об отсутствии у истца права на иск или о существовании оснований для приостановления, прекращения производства по делу, оставления заявления без рассмотрения, их игнорирование, продолжение рассмотрения и разрешение дела приведут к вынесению незаконного решения. Следовательно, цель доказывания не будет выполнена, поскольку суд не установил факты, имеющие значение для дела.

Процессуальное законодательство нередко требует от суда установления определенных процессуальных фактов для разрешения дела. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 192 АПК "граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействующим нормативного правового акта, принятого государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, должностным лицом, если полагают, что оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности или создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности". Таким образом, суд должен установить, обладает ли заявитель правом на подачу соответствующего заявления. Иными словами, процессуальный закон определил обязанность суда установить процессуальные факты для разрешения дела. И здесь источником определения предмета доказывания по делу служит норма не материального, а процессуального закона.

Иной пример. Суд, установив ненадлежащий характер истца (т.е. то, что истцу не принадлежит право по заявленному иску), обязан отказать в удовлетворении иска. Следовательно, здесь также устанавливается процессуальный факт.

Предмет доказывания включает в себя обстоятельства прежде всего материально-правового характера. Например, по административным делам это состав административного правонарушения:

1) факт административного правонарушения;

2) факт совершения административного правонарушения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении;

3) наличие оснований для составления протокола об административном правонарушении;

4) полномочия административного органа, составившего протокол;

5) наличие предусмотренной законом административной ответственности за совершение данного правонарушения;

6) наличие оснований для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол;

7) меры административной ответственности, необходимые для применения к правонарушителю.

Однако это лишь модель предмета доказывания, приемлемая для любого административного правонарушения. Но даже она не исчерпывает все обстоятельства, подлежащие установлению. В частности, необходимо в обязательном порядке установить факты, подтверждающие, что совершение административного правонарушения связано с предпринимательской деятельностью или с иной экономической деятельностью, что лицо, в отношении которого возбуждено дело о привлечении к административной ответственности, является либо юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем, и т.д.

В правоприменительных целях приемлемой является следующая классификация фактов, составляющих предмет доказывания: 1) правопроизводящие факты; 2) факты активной и пассивной легитимации; 3) факты повода к иску. Использование данной классификации позволяет безошибочно определить необходимые доказательства по конкретному делу <*>.

--------------------------------

<*> О классификации фактов, входящих в предмет доказывания, см. подробнее: Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. М.; Л., 1950. С. 34; Юдельсон К.С. Иск // Советское гражданское процессуальное право / Под ред. К.С. Юдельсона. М., 1965. С. 196 - 198.

 

К правопроизводящим фактам (например, по делам, вытекающим из договорных отношений) относится наличие договора, которым определяются правоотношения между сторонами. Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК) договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Следовательно, установление факта наличия договорных отношений предполагает определение того, что стороны договорились относительно всех существенных условий договора.

Приведем пример. АО обратилось в суд с иском к муниципальному предприятию о взыскании предусмотренного договором штрафа за неподачу тепловой энергии. Ответчик возражал против иска, ссылаясь на то, что причиной неподачи тепловой энергии явилось уклонение АО при заключении договора от согласования количества ежемесячной и ежеквартальной поставок энергии. Кассационная инстанция отказала в иске, поскольку в силу ст. 541 ГК энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединительную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения. Договор, не позволяющий определить количество подлежащего передаче товара, согласно п. 2 ст. 465 ГК, не считается заключенным. Следовательно, договор не заключен, нет оснований для взыскания штрафа <*>.

--------------------------------

<*> См.: Решетникова И.В. Особенности доказывания в суде по делам, связанным с договорами энергоснабжения // Хозяйство и право. 2001. N 11. С. 124.

 

В предмет доказывания также входит установление обстоятельств, подтверждающих правовой статус сторон, иными словами - определение фактов активной и пассивной легитимации. Например, предъявление иска ненадлежащим истцом, т.е. лицом, не являющимся участником спорного правоотношения, говорит о ненадлежащем характере истца или об отсутствии факта активной легитимации. Предъявление иска к ненадлежащему ответчику свидетельствует об отсутствии факта пассивной легитимации, вследствие чего иск не может быть удовлетворен.

Для характеристики повода иска рассмотрим дело о признании сделки недействительной, как заключенной под влиянием заблуждения. Сторона, понимающая, что была введена в заблуждение, может обратиться в суд о признании сделки недействительной. Согласно ст. 178 ГК необходимо доказать, что заблуждение имело место, носило существенный характер. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо ее тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению.

При наличии к тому оснований суд также устанавливает и процессуально-правовые факты.

Процессуально-правовые факты могут иметь разный характер. Некоторые процессуальные факты суд обязан установить при рассмотрении любого дела. Это такие факты, как:

1) прямо указанные в процессуальном законодательстве - ст. 192 АПК и др. (тогда они входят в предмет доказывания);

2) подлежащие обязательной проверке судом для решения вопроса и возможности рассмотрения дела (подлежит ли дело рассмотрению в суде, подсудно ли оно данному суду, обладает ли заявитель, истец правом на иск и т.д.).

Помимо обязательных процессуальных фактов суд устанавливает и факультативные (вспомогательные) факты. Это, например, могут быть проверочные факты. Актуальность проверки достоверности доказательств возрастает там, где доказательства собираются, представляются и исследуются сторонами, т.е. в состязательном судопроизводстве. Российский суд при разрешении спора всегда стремился исходить из достоверных доказательств. Такие проверочные факты носят вспомогательный характер, они не входят в предмет доказывания, но относятся к делу, так как имеют значение для определения достоверности доказательств, устанавливающих факты предмета доказывания. Проверочные факты имеют косвенное и факультативное значение для разрешения дела. Косвенный характер определяется тем, что эти факты подтверждают или опровергают достоверность доказательств. Последние, в свою очередь, подтверждают или опровергают обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Факультативный характер фактов обусловлен необязательным их присутствием в каждом конкретном деле.

Например, в деле исследуется заключение эксперта. Одна из сторон представляет в суд доказательство того, что данный эксперт не обладает необходимым образованием, требуемыми уровнем знаний и опытом работы для проведения подобной экспертизы. Сторона доказывает факт некомпетентности эксперта, а через установление этого факта - недостоверность доказательства (заключения эксперта). Входит ли такой факт в предмет доказывания по делу? Этот факт не имеет ни материально-правового, ни процессуально-правового характера, значимого для движения дела. Но этот факт подтверждает недостоверность доказательства. Должен ли судья принять доказательство такого факта? Должен принять и оценить его; в противном случае решение судьи может оказаться основанным на недостоверном доказательстве.

Подобные проверочные факты носят факультативный характер и продиктованы предписаниями процессуального законодательства, особенностями конкретного дела.

Следующий аспект анализируемой проблемы: входят ли доказательственные факты в предмет доказывания.

Доказательственными называются факты, наличие или отсутствие которых позволяет установить факты предмета доказывания. То есть в буквальном смысле они не входят в предмет доказывания в силу предписания норм материального права, однако имеют не просто существенное, а порой определяющее значение для разрешения дела.

При решении вопроса о включении доказательственных фактов в предмет доказывания важно, имеют ли они значение для разрешения возникшего спора или нет. Если имеют, то они подлежат доказыванию. В отличие от главных материально-правовых, доказательственные факты чаще всего имеют косвенное отношение к рассматриваемому спору, не всегда отражены в нормах материального права. Однако цель доказывания - разрешение дела - требует установления как главных, так и доказательственных фактов.

Источники определения предмета доказывания. Исходя из современного законодательства можно выделить два источника определения предмета доказывания по делу: 1) состязательные документы сторон (иск и отзыв на иск, встречное исковое заявление), которые содержат основания требований и возражений - обстоятельства по делу; 2) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Лица, участвующие в деле, не всегда указывают все обстоятельства, подлежащие доказыванию по определенной категории дел. В этом случае суд на основании соответствующих норм права включает в предмет доказывания обстоятельства, установление которых является необходимым. И наоборот, нередко стороны ссылаются на обстоятельства, которые не относятся к данному делу, следовательно, не могут быть включены в предмет доказывания. Например, в деле по оспариванию действий судебного пристава-исполнителя заявитель ссылается на тот факт, что бухгалтер предприятия находился в отпуске, поэтому на запрос пристава не был дан ответ. В связи с этим важнейшим источником определения предмета доказывания являются нормы материального права, в которых формулируется совокупность обстоятельств, подлежащих установлению по определенной категории дел. Основания требований и возражений конкретизируют правовое предписание применительно к спору между определенными сторонами.

Особенности предмета доказывания также отражены в постановлениях Пленума ВАС РФ. Так, в силу ч. 2 ст. 1.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу. То есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления данного закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено.

Следовательно, решение о привлечении к административной ответственности (постановление о назначении административного наказания) за правонарушение, допущенное до 1 июля 2002 г., не может быть вынесено судом (иным уполномоченным органом) после вступления в силу КоАП, если ответственность за соответствующее правонарушение им не установлена. Взыскание ранее наложенных штрафов за такое правонарушение не может быть произведено после 30 июня 2002 г.

В том случае, когда КоАП устанавливает более мягкую ответственность за конкретное правонарушение, нежели установленная ранее действовавшим законодательством, к такому правонарушению, совершенному до 1 июля 2002 г., применяется ответственность, установленная КоАП. Взыскание ранее наложенных штрафов за данное правонарушение после 30 июня 2002 г. может быть произведено лишь в части, не превышающей максимального размера штрафов, предусмотренных КоАП за такое правонарушение (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. N 2).

Модель предмета доказывания, приведенная в нормах материального права, конкретизируется в основаниях требования и возражений.

Во время судебного разбирательства предмет доказывания может претерпевать изменения, что связано с правом сторон на изменение предмета или основания иска со ссылкой на дополнительные обстоятельства, предъявление встречного иска.

Законодательное определение обстоятельств предмета доказывания, которыми обосновываются требования и возражения, относится лишь к сторонам. Однако вступление в процесс третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, иных лиц, участвующих в деле, привносит в предмет доказывания те обстоятельства, на которые они ссылаются. Вследствие этого источник определения предмета доказывания следует понимать шире - как обстоятельства, приведенные в требованиях и возражениях лиц, участвующих в деле.

При участии в деле третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, очевидна необходимость доказывания фактов, положенных им в обоснование своего иска. Если в процессе принимает участие третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, то оно не имеет собственных требований и возражений, выступая на стороне либо истца, либо ответчика. Однако с учетом возможного в последующем регрессного требования третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, может приводить дополнительные обстоятельства (например, ссылаться на грубую неосторожность истца и проч.). Эти обстоятельства также могут войти в предмет доказывания по делу <*>.

--------------------------------

<*> См.: Комментарий к АПК РФ / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. С. 116 - 117.

 

Если в качестве лиц, участвующих в деле, выступают прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в суд в случаях, предусмотренных законодательством, то основания их требований и возражений в защиту чужих интересов также ложатся в основу предмета доказывания по делу.

В российском арбитражном процессе суд остается субъектом, отвечающим за определение предмета доказывания.

Последствия неправильного определения предмета доказывания. Наиболее типичными ошибками в определении предмета доказывания являются: 1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; 2) включение в предмет доказывания юридически безразличных обстоятельств. Например, в иске о признании сделки недействительной как заключенной под влиянием заблуждения не имеют юридического значения факты, свидетельствующие о мотивах заключения сделки.

Судебная практика содержит большое количество примеров отмены судебных решений в связи с неполным выяснением обстоятельств дела, что является результатом неправильного определения предмета доказывания. Приведем несколько примеров.

ООО обратилось в арбитражный суд с иском об истребовании имущества, подлежащего передаче по договору. Однако суд не определил, к какому виду обязательств следует отнести договор, заключенный между истцом и ответчиком. С учетом того, что стороны назвали договор договором о совместной деятельности, необходимо было определить, является ли спорное имущество вкладом ответчика в совместную деятельность и вправе ли один участник совместной деятельности требовать принудительной передачи в свою пользу вклада другого участника. Кроме того, проверке подлежали доводы третьего лица о том, что спорное имущество не принадлежит ответчику и последний не вправе распоряжаться этим имуществом <*>.

--------------------------------

<*> Вестник ВАС РФ. 2002. N 4. С. 50 - 51.

 

По другому делу из материалов усматривалось, что истец передал, а ответчик принял вексель РАО "Газпром". В качестве основания для передачи векселей в акте назывался договор уступки требований. Указанное обстоятельство судом во внимание не было принято. Также не было проверено, во исполнение какого обязательства переданы ценные бумаги <*>.

--------------------------------

<*> Вестник ВАС РФ. 2002. N 1. С. 41 - 42.

 

При толковании условий договора, как указывает Президиум ВАС РФ <*>, суду следовало выяснить действительную волю сторон с учетом цели договора, для чего требовалось исследовать характер сделки по отчуждению векселей. Также необходимо было установить, как ответчик распорядился векселями, и проверить его доводы относительно дефекта формы векселей, поскольку данные обстоятельства имеют существенное значение для оценки добросовестности действий истца и обоснованности его требования.

--------------------------------

<*> Вестник ВАС РФ. 2002. N 1. С. 45 - 47. О неполном выяснении обстоятельств дела см. также: Вестник ВАС РФ. 2002. N 1. С. 20 - 22, 54, 62, 64, 67; N 2. С. 5 - 6, 22 - 23; N 4. С. 40 - 41; и др.

 

Процессуальное законодательство рассматривает неправильное определение предмета доказывания в качестве основания для отмены судебного акта. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 270 АПК одним из оснований для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции служит неполное "выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела".

В предмет доказывания могут входить факты, которые либо не подлежат доказыванию, либо могут не подлежать доказыванию.

Общеизвестные факты признаются таковыми судом, рассматривающим дело. Общеизвестные факты подразделяются на всемирно известные, известные на территории РФ, локально известные. Для признания факта общеизвестным требуется, чтобы он был известен широкому кругу лиц, а также составу судей, рассматривающему дело.

Приведем несколько примеров. Дата аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.) является общеизвестным фактом. В силу масштабности последствий этой аварии о ней узнали далеко за пределами Украины. Авария на производственном объединении "Маяк" - факт, общеизвестный на территории России. До недавнего времени об этой аварии, имевшей место в 1957 г. в Челябинской области, было мало кому известно. В настоящее же время о ней знают все жители России. К локальным общеизвестным фактам могут относиться пожары, наводнения, сходы лавин и проч., имевшие место в районе, городе, области.

Об общеизвестности локальных фактов на соответствующей территории должна быть сделана отметка в судебном решении. О фактах, известных во всем мире или на территории России, в судебном решении отметка не делается по причине их известности для вышестоящего суда на случай апелляционного, кассационного или надзорного пересмотра.

Преюдициальные факты. Преюдициальность (позднелат. praejudicialis - относящийся к предыдущему судебному решению) означает предрешенность некоторых фактов, которые не нужно вновь доказывать. Преюдициальность имеет свои объективные и субъективные пределы.

По общему правилу объективные пределы преюдициальности касаются обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу. При этом важно, чтобы судебный акт обязательно вступил в законную силу. Очевидно, что преюдициальность распространяется на все факты, установленные в судебном акте. Среди данных фактов могут быть и те, которые оказались бесспорными, и те, которые суд ошибочно включил в предмет доказывания по делу. В любом случае все факты, которые суд счел установленными во вступившем в законную силу судебном акте, будут обладать преюдициальностью.

Иные объективные пределы установлены для приговоров по уголовным делам <*>.

--------------------------------

<*> См. подробнее: Куликова М.А. Что такое преюдициальность и из чего она слагается? // Формирование доказательственной базы по гражданским и уголовным делам. М., 2004. С. 33 - 40.

 

Субъективные пределы - это наличие одних и тех же лиц, участвующих в деле, или их правопреемников в первоначальном и последующем процессах.

Для положительного решения вопроса о преюдициальности требуется наличие как объективных, так и субъективных пределов.

Преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать установленные ранее обстоятельства, но и запрет их опровержения. Такое положение существует до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены данные факты, не будет отменен в порядке, установленном законом.

Наиболее характерным примером наличия преюдициальных фактов являются дела с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Факты, установленные в решении арбитражного суда, не подлежат доказыванию при рассмотрении регрессного иска в новом процессе, где бывшее третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, приобретает статус стороны (например, в случае предъявления регрессного иска).

Участие в деле указанных лиц не означает обязательность их физического участия; для возникновения преюдициальности достаточно вынесения определения о привлечении третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в процессе.

Важно, что преюдициальной является не только резолютивная, но и мотивировочная часть судебного акта. Так, при рассмотрении дела судом первой инстанции установлено, что законность оспариваемого договора являлась предметом исследования по другому делу, по которому было вынесено решение. В мотивировочной части данного решения был сделан вывод о незаключенности договора. Этот вывод суда преюдициален и, следовательно, не может быть оспорен или передоказан.

Новый АПК, говоря о преюдиции вступивших в законную силу судебных постановлений соответствующих судов, имеет в виду не только судебные решения, но и судебные определения, постановления.

Обстоятельства, установленные административными органами, органами следствия и прокуратуры, не являются преюдициальными и подлежат доказыванию в суде. Вместе с тем акты указанных органов, будучи письменными доказательствами, могут быть (а иногда должны быть) привлечены к судебному разбирательству.

Факты, признанные стороной. Под признанием понимается согласие стороны с фактом, на основании которого другая сторона строит свои требования или возражения. Признание факта необходимо отличать от признания иска. Первое основывается на распределении обязанности по доказыванию, в соответствии с которой каждая сторона доказывает определенные факты. Признание же иска (полное или частичное) относится к распорядительным действиям сторон и означает согласие с требованиями истца.

В плане развития состязательности важной является ч. 1 ст. 70 АПК, в которой на арбитражный суд первой и апелляционной инстанций возлагается обязанность содействовать достижению сторонами соглашения в оценке фактических обстоятельств дела.

Содержание такого соглашения составляет признание сторон, о чем свидетельствует ч. 2 ст. 70 АПК. Стороны могут достигнуть соглашения вне суда или во время судебного разбирательства. Объектом соглашения выступают обстоятельства дела. Стороны могут договориться о признании отдельных фактов либо всех фактов. Достигнутое соглашение удостоверяется сторонами в их совместном заявлении, которое составляется в письменной форме, представляется в арбитражный суд, рассматривающий дело по первой инстанции или в апелляционном порядке. Суд принимает соглашение сторон на любой стадии в первой и апелляционной инстанциях. Представленное сторонами заявление о достижении соглашения заносится в протокол судебного заседания. В своем соглашении стороны вправе признать любые факты, входящие в предмет доказывания по делу. Признание фактов, незначимых для дела, не имеет юридической значимости.

Признание фактов не носит абсолютного характера, поскольку арбитражный суд вправе не принимать признания стороной фактов. Отказ в принятии признания возможен при наличии доказательств, дающих основание полагать, что признание такой стороной конкретных обстоятельств совершено в целях сокрытия обстоятельств или под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения, на что суд указывает в протоколе судебного заседания. Важно обратить внимание на фразу закона "если арбитражный суд располагает такими доказательствами" (ч. 4 ст. 70 АПК). Таким образом, на суд не возлагается обязанность поиска подобного рода доказательств; на суде лежит контрольная функция - проверить, нет ли таких доказательств. В качестве последних могут выступать показания свидетелей, письменные, вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов. Признание может быть вызвано "давлением" доказательств, когда лицо, участвующее в деле, вынуждено признать факт в силу непререкаемости доказательств.

Если суд не принял признания стороной обстоятельств дела, то они подлежат доказыванию в общем порядке, т.е. в соответствии с существующим распределением обязанности по доказыванию. Если суд принял признание сторонами фактов и если это признание надлежащим образом удостоверено сторонами по правилам, установленным АПК, то такие обстоятельства не проверяются в ходе разбирательства дела.

АПК распространяет право признания обстоятельств дела только на стороны. В то же время третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, также обязаны доказывать обстоятельства согласно распределению обязанности доказывания. Было бы более верно распространить право признания фактов и на третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, однако закон не делает этого.

Признание стороной фактов, на которых основаны требования или возражения другой стороны, освобождает последнюю от необходимости доказывания данных фактов. Это факультативный случай, когда факт, включенный в предмет доказывания, подтверждается или опровергается такой формой объяснения сторон, как признание.

Определив предмет доказывания по делу, судья может установить перечень необходимых доказательств <*>. Последние будут подтверждать наличие или отсутствие обстоятельств предмета доказывания: правоустанавливающего факта, факта активной и пассивной легитимации, факта повода к иску. При наличии требований и возражений, носящих процессуальный характер, устанавливаются соответствующие факты. Совокупность необходимых доказательств зависит от конкретного дела. В законодательстве отсутствует определение термина "необходимые доказательства", однако любой правоприменитель знает, что под ними понимается совокупность доказательств, которыми подтверждаются (опровергаются) обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела. Подробнее о необходимых доказательствах речь пойдет в разделах II и III настоящей книги.

--------------------------------

<*> См., например: Комментарий к АПК РФ / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. С. 397 - 400.

 

После установления необходимых доказательств должна быть определена обязанность по доказыванию. По общему правилу каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК).

Обязанность по доказыванию несут все лица, участвующие в деле. Стороны, заявители, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, а также прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд с иском, доказывают те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, занимают особое положение при распределении обязанности по доказыванию, поскольку они не имеют ни требований, ни возражений. Выступая на стороне истца или ответчика, названные третьи лица не несут обязанности по доказыванию оснований требований или возражений, выдвинутых соответствующей стороной. Однако в случае, если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, выдвигает дополнительные основания (например, ссылается на грубую неосторожность противоположной стороны и проч.), оно само должно доказывать данные обстоятельства <*>.

--------------------------------

<*> См.: Комментарий к АПК РФ / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. С. 116 - 117.

 

Каждое участвующее в деле лицо доказывает группу обстоятельств в предмете доказывания, определяемую основанием требований или возражений. В силу ч. 2 ст. 66 АПК "арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта". Очевидно, что дополнительные доказательства могут касаться тех обстоятельств, на которые лица, участвующие в деле, ссылаются как на основания своих требований или возражений. Если не все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, установлены судом, решение суда будет отменено. По этой причине арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства обстоятельств, входящих в предмет доказывания, даже если они на эти обстоятельства не ссылались. В силу закона арбитражный суд вправе (но не обязан) предложить (но не требовать) лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства.

Законодательством могут быть предусмотрены исключения из общего правила по распределению обязанности по доказыванию.

Во-первых, закон в некоторых случаях возлагает бремя доказывания на одну из сторон, предоставляя таким образом определенные льготы в сфере доказывания. Например, ч. 1 ст. 65 АПК устанавливает такое исключение: "Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо". Аналогично обязанность доказывания закреплена в ч. 3 ст. 189 АПК: "Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, возлагается на органы и лиц, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие)". По делам о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении, не может быть возложена на лицо, привлекаемое к административной ответственности (ч. 5 ст. 205 АПК).

"При рассмотрении дел по заявлениям учреждений или казенных предприятий о признании недействительными актов управомоченных собственником органов об изъятии или распоряжении имуществом, принадлежащим учреждениям или казенным предприятиям на праве оперативного управления, следует исходить из того, что бремя доказывания наличия обстоятельств, являющихся в соответствии с Кодексом основаниями для изъятия либо иного распоряжения имуществом (п. 2 ст. 296), возложено на соответствующий управомоченный собственником орган" (п. 41 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Необходимо отметить зависимость обязанности доказывания ответчика от той правовой позиции, которую он избирает по делу. Если ответчик лишь отрицает требования истца, то последний несет практически все бремя доказывания. В том случае, когда ответчик приводит возражения против иска, ссылаясь на какие-либо обстоятельства, он и доказывает эти обстоятельства.

Во-вторых, федеральным законодательством могут быть предусмотрены презумпции, оказывающие существенное влияние на распределение обязанности по доказыванию, освобождая одну из сторон от необходимости доказывания определенных фактов. Данные презумпции установлены федеральными законами. Так, согласно п. 2 ст. 1064 ГК "лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине" - так называемая презумпция вины причинителя вреда. Применительно к обязанности доказывания это означает, что истец в исковом заявлении ссылается на вину ответчика, но не обязан ее доказывать. Вина ответчика презюмируется. Ответчик (причинитель вреда) сам доказывает отсутствие вины. Правовые презумпции также предусмотрены п. 1 ст. 1079, ст. 401, п. 1 ст. 796 ГК <*>.

--------------------------------

<*> См. подробнее: Решетникова И.В. Доказательства и доказывание // Комментарий к АПК / Под ред. В.В. Яркова. М., 2004. С. 175 - 180.

 

Правовые презумпции не всегда отражены в конкретной норме права, они могут вытекать из смысла законодательства. Например, совершеннолетние граждане презюмируются дееспособными, пока иное не будет установлено в судебном порядке. Также действующее законодательство исходит из презумпции невиновности налогоплательщика во вменяемом ему налоговым органом правонарушении <*>. В поддержку данной презумпции действует п. 7 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК), в силу которого суд обязан толковать в пользу налогоплательщика все неустранимые сомнения, противоречия и неясности налогового законодательства.

--------------------------------

<*> См.: Комментарий судебно-арбитражной практики. С. 143.

 

Помимо презумпций, сдвигающих обязанность доказывания, федеральным законодательством предусмотрены иные случаи освобождения от доказывания. Такие случаи указаны в ст. 69 АПК (общеизвестные, преюдициальные и признанные факты).

После распределения обязанности по доказыванию судья предлагает лицам, участвующим в деле, представить необходимые доказательства исходя из их обязанностей по доказыванию. В свою очередь, суд оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в собирании доказательств.

 

Оказание содействия лицам, участвующим в деле,

в представлении доказательств

 

Арбитражный суд не является самостоятельным субъектом собирания доказательств. В силу принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, - собрать и представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции. Суд наделен полномочиями по оказанию содействия названным лицам.

Первоначальным средством представления доказательств в суд является новый процессуально-правовой институт - раскрытие доказательств: "Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, если иное не установлено настоящим Кодексом" (ч. 3 ст. 65 АПК). Процедура раскрытия доказательств недостаточно четко прописана в АПК. Тем не менее это значительный шаг вперед в плане развития состязательности судопроизводства.

Первоначальное раскрытие доказательств имеет место при обмене состязательными бумагами. Истец в исковом заявлении указывает на доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которые он ссылается. К исковому заявлению прилагаются документы, являющиеся письменными доказательствами по делу. Ответчик направляет истцу отзыв на исковое заявление, к которому также прилагаются документы.

Под раскрытием доказательств следует понимать предоставление лицом, участвующим в деле, по своей инициативе и по предложению суда другим лицам, участвующим в деле, и суду всех имеющихся у него доказательств, подтверждающих обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Раскрытие доказательств предполагает не только их представление, обмен состязательными документами, но и их обозначение, сопровождающееся ходатайством об истребовании судом необходимого доказательства.

Доказательства должны быть раскрыты лицами, участвующими в деле, в срок, установленный судьей с учетом мнения указанных лиц.

Непредставление или несвоевременное представление доказательств по неуважительным причинам, направленные на затягивание процесса, могут расцениваться арбитражным судом как злоупотребление процессуальными правами. В этом случае суд вправе в соответствии с ч. 2 ст. 111 АПК отнести все или часть судебных расходов, независимо от результатов рассмотрения дела, на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами.

В случае неисполнения без уважительной причины обязанности представить истребуемые доказательства лицом, участвующим в деле, или иными лицами на них может быть наложен штраф, предусмотренный в ч. 9 ст. 66 АПК.

Ответственность за непредставление лицами, участвующими в деле, дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил им представить в обоснование их собственных требований или возражений в соответствии с ч. 2 ст. 66 АПК, не предусмотрена.

Представление доказательств является логическим продолжением обязанности лиц, участвующих в деле, по доказыванию: тот, кто ссылается на обстоятельства, представляет их доказательства. Однако при представлении доказательств могут возникнуть проблемы. Прежде всего, стороны не всегда верно определяют предмет доказывания или свою обязанность по доказыванию и потому не представляют необходимые доказательства. Нередко стороны утаивают те или иные доказательства, не желая их представлять. С другой стороны, в некоторых ситуациях лица, участвующие в деле, не могут представить какое-либо доказательство, поскольку оно находится у других лиц.

В каждом из этих случаев суд наделен определенными полномочиями по истребованию доказательств.

Если сторона или иное лицо, участвующее в деле, не представляют доказательства, суд вправе предложить им представить доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и вынесения законного и обоснованного судебного акта, до начала судебного заседания (ч. 2 ст. 66 АПК). Аналогичным образом суд должен действовать при изменении истцом предмета или основания иска. В этом случае изменяются обстоятельства, подлежащие доказыванию, следовательно, требуется представление дополнительных доказательств (ч. 4 ст. 66 АПК). Вместе с тем в указанных случаях суд не наделен полномочиями требовать от лиц, участвующих в деле, представления необходимых или дополнительных доказательств, он лишь вправе предложить названным субъектам представить доказательства. В связи с этим непредставление названных доказательств не может влечь за собой применение судом мер процессуального воздействия (п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции"). Такая позиция соответствует принципу диспозитивности арбитражного процесса, который предоставляет сторонам свободу действий в выборе правовой позиции по делу, в том в числе по защите собственных интересов.

Вместе с тем важно помнить, что и суд не может самостоятельно собирать доказательства по делу. В связи с этим если лицо, участвующее в деле, не представляет доказательства в подтверждение обстоятельств дела в соответствии со своей правовой позицией и не представляет их по предложению суда, то суд вынужден выносить решение исключительно на основе имеющихся в деле доказательств. К сожалению, кассационная инстанция, в некоторых случаях указывая, что суд первой инстанции должен доказать определенные обстоятельства дела, действует неправомерно: суд не должен доказывать обстоятельства дела, так как не несет бремя доказывания, и не может доказывать, поскольку не обладает полномочиями по собиранию и представлению доказательств.

В данной норме необходимо обратить внимание на несколько аспектов.

Во-первых, арбитражный суд лишь вправе, а не обязан предлагать лицам, участвующим в деле, представлять дополнительные доказательства. Вместе с тем арбитражный суд должен это сделать, поскольку в противном случае не будут исследованы достаточные доказательства для вынесения обоснованного решения по делу.

Во-вторых, арбитражный суд лишь предлагает, а не обязывает лиц, участвующих в деле, представить дополнительные доказательства. Согласно ч. 1 ст. 156 АПК непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

В-третьих, речь идет только о доказательствах, необходимых для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта. Другими словами, это доказательства обстоятельств, включенных в предмет доказывания по делу.

В-четвертых, право арбитражного суда предлагать лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, ограничено временными рамками - до начала судебного заседания.

Однако и позже может возникнуть необходимость представления дополнительных доказательств. Чаще всего это связано с совершением таких распорядительных действий, как изменение истцом оснований или предмета иска, а также предъявление ответчиком встречного иска. В результате совершения данных действий изменяется совокупность обстоятельств дела, которые необходимо установить, т.е. изменяется предмет доказывания. По этой причине для разрешения дела может быть недостаточно доказательств, ранее представленных сторонами. В связи с этим арбитражный суд вправе (но не обязан) установить срок сторонам для представления дополнительных доказательств (ч. 3 ст. 66 АПК) <*>.

--------------------------------

<*> См.: Решетникова И.В. Доказательства и доказывание. С. 182 - 183.

 

Рассмотрим пример. ООО "Т" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО "И" предоплаты, перечисленной по договору, и процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд в удовлетворении иска отказал. Однако суд кассационной инстанции отменил данное решение в связи с неисследованием вопроса о расторжении договора подряда, отсутствием правовой оценки данного факта, а также в связи с тем, что судом не было предложено сторонам представить доказательства, подтверждающие факт выполнения работ, их стоимость и размер оплаты <*>.

--------------------------------

<*> См.: Поляковская Е.В. Обобщение судебно-арбитражной практики Арбитражного суда Свердловской области по подготовке дела к судебному разбирательству // Арбитражный суд Свердловской области в 2004 г. Екатеринбург, 2005. С. 459 - 510.

 

Здесь же следует сказать о норме ч. 2 ст. 268 АПК: "Дополнительные доказательства не принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными". Иными словами, арбитражное процессуальное законодательство предусмотрело гарантии для использования известных приемов представительства интересов клиентов - запрет на использование новых доказательств в апелляции при отсутствии указанных обстоятельств в ч. 2 ст. 268 АПК. Следует признать правильной практику кассационных отмен тех постановлений апелляции, где при рассмотрении дела допускались доказательства, которые возможно было представить в суд первой инстанции. Кассационная инстанция справедливо признает такие доказательства недопустимыми, отрицая возможность основывать на них постановление апелляционной инстанции. Более того, кассация верно указывает, что заявитель должен доказать в апелляции невозможность представления доказательств в суд первой инстанции. Если он не может доказать названные обстоятельства, то доказательство становится недопустимым.

Несколько иная ситуация складывается в том случае, когда закон предусматривает полномочия арбитражного суда по истребованию доказательств. "Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства" (ч. 4 ст. 66 АПК). Невозможность получения доказательства может быть обусловлена разными причинами: отказом владельца доказательства представить его стороне, законодательным или иным запретом сообщать информацию частным лицам и т.д.

Ходатайство об истребовании доказательства должно соответствовать требованиям, указанным в законе. В ходатайстве должны быть указаны: 1) доказательство (например, оригинал договора, хранящийся в нотариальном деле, и т.п.); 2) обстоятельства, имеющие значение для дела, которые могут быть установлены данным доказательством (это должны быть обстоятельства, включенные в предмет доказывания, которые лицо, участвующее в деле, обязано доказывать); 3) причины, препятствующие получению доказательства (отказ владельца документа передать его стороне спора и др.); 4) место его нахождения.

Арбитражный суд, рассмотрев ходатайство об истребовании доказательства, вправе как его удовлетворить, так и отказать в удовлетворении. В первом случае суд выносит определение и истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится. При отклонении ходатайства арбитражный суд исходит из того, что доказательство не относится к делу или недопустимо. Также отказ в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательства возможен при наличии достаточного количества доказательств для подтверждения именно этого обстоятельства. При отклонении ходатайства об истребовании доказательств лицо вправе повторно обратиться к арбитражному суду, если рассмотрение дела привело к тому, что данное доказательство стало относимым.

АПК выделяет два пути получения истребуемого доказательства. Основной способ - направление истребуемого доказательства лицом, у которого оно находится, после получения определения арбитражного суда непосредственно в арбитражный суд. Факультативный способ получения истребуемого доказательства - выдача его по запросу суда на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд (ч. 7 ст. 66 АПК).

Возможны такие ситуации, когда лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок. В этом случае на данном лице лежит обязанность известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства (ч. 8 ст. 66 АПК). АПК предусматривает санкцию за неисполнение названной обязанности. При неисполнении обязанности представить истребуемое доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо при неизвещении суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных гл. 11 АПК (ч. 9 ст. 66). Штраф может быть наложен как на лицо, участвующее в деле, так и на иное лицо, не участвующее в рассмотрении дела. К сожалению, суды нечасто используют гл. 11 АПК, несмотря на то что ее положения дисциплинируют лиц, к которым обращено определение суда, и одновременно укрепляют власть суда, обеспечивая общеобязательность судебных актов.

Арбитражная практика содержит много примеров ситуаций, когда вышестоящие инстанции, отменяя решения арбитражных судов, указывали на то, что были истребованы не все доказательства по делу. По одному из дел в постановлении Президиума ВАС РФ было указано, что из приказа производственно-строительного объединения (далее - ПСО) "Ленгорагрострой" усматривается, что с баланса объединения на баланс Ленинградского специализированного монтажно-наладочного управления (далее - ЛСМНУ) должны были передаваться только автомобили и автопогрузчик. Другое имущество, в том числе спорное помещение, в приказе не называлось. Разделительный баланс судом также не был истребован, и вопрос о том, была ли фактически осуществлена реорганизация объединения путем выделения предприятий, в том числе ЛСМНУ, остался без исследования и оценки. При таких обстоятельствах судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение. Президиум ВАС РФ также указал, что при новом рассмотрении суду следует запросить у истца планы приватизации ПСО "Ленгорагрострой" и ЛСМНУ, разделительный баланс, методику органа местного самоуправления по определению стоимости выкупаемых помещений и разрешить спор с учетом названных документов <*>.

--------------------------------

<*> Вестник ВАС РФ. 2002. N 1. С. 29.

 

Истребование доказательств может касаться не только материально-правовых фактов предмета доказывания, но и процессуальных фактов. Например, налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя Б. недоимки по лесным податям, пени и недоимки по плате за земли лесного фонда. Судом заявленные требования были удовлетворены частично. Данное решение было отменено в связи с тем обстоятельством, что требование об уплате недоимки по лесным податям и пени, полученное предпринимателем Б., не содержит сведений о сроке исполнения требования, а также подробных данных об основаниях взимания налога, что свидетельствует о несоблюдении заявителем досудебного порядка урегулирования спора. Судом данное обстоятельство не было учтено, равно как и не были запрошены при подготовке дела доказательства соблюдения такого порядка. Постановлением апелляционной инстанции решение суда было отменено, а заявление оставлено без рассмотрения <*>.

--------------------------------

<*> См.: Поляковская Е.В. Обобщение судебно-арбитражной практики Арбитражного суда Свердловской области по подготовке дела к судебному разбирательству. С. 459 - 510.

 

Решением суда были удовлетворены требования ЗАО "К" к налоговому органу о признании недействительным решения в части начисления НДС, пени и штрафа. Суд при рассмотрении дела не установил и впоследствии не оценил тот факт, что требования ЗАО "К" уже были разрешены в другом деле. Постановлением апелляционной инстанции решение суда было отменено, а производство по делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК <*>. В данном случае суд первой инстанции при подготовке дела (во время собеседования, предварительного судебного заседания) должен был исключить факт тождественного заявления, однако это не было сделано.

--------------------------------

<*> Там же.

 

АПК предусматривает также случаи истребования доказательств по инициативе суда. Так, арбитражный суд истребует доказательства по собственной инициативе в случае непредставления органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами доказательств по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, доказательств обстоятельств, послуживших основанием для принятия названными субъектами оспариваемых актов (ч. 5 ст. 66 АПК).

Для обеспечения состязательности процесса и соблюдения равенства сторон в процессе копии документов, истребованных арбитражным судом по собственной инициативе, направляются судом лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют. Таким образом, суд оказывается вовлеченным в процесс раскрытия доказательств как активный участник этого процесса.

Во всех случаях арбитражный суд выносит определение об истребовании доказательств, в котором указывается срок и порядок представления доказательств. Копия определения направляется лицу, у которого истребуется доказательство, а также лицам, участвующим в деле (ч. 6 ст. 66 АПК).

На стадии подготовки дела суд решает вопрос о проведении экспертизы. Назначение экспертизы полностью подчинено действующим принципам состязательности и диспозитивности в арбитражном процессе. В силу этого инициаторами назначения экспертизы, как правило, выступают лица, участвующие в деле. "Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе" (ч. 1 ст. 82 АПК).

Статья 108 АПК регулирует вопрос внесения сторонами денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек. Согласно данной статье после заявления ходатайства о проведении экспертизы сторона должна внести на депозитный счет суда денежные суммы в качестве оплаты предстоящей экспертизы. Срок для внесения этих сумм определяется судом. Если ходатайство заявлено обеими сторонами, то они вносят денежные средства в равных частях на депозитный счет суда.

В случае, когда оплата проведения экспертизы не осуществлена в срок, определенный судом, арбитражный суд вправе отклонить заявленное ходатайство о проведении экспертизы, если дело может быть рассмотрено и решение принято на основании других представленных сторонами доказательств.

Аналогичный порядок действует при заявлении ходатайства о вызове свидетеля в суд.

Важный аспект при назначении экспертизы - указание в определении срока, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в арбитражный суд (ч. 4 ст. 82 АПК). Судьи нередко указывают не конкретный срок, а "до представления заключения эксперта". Такой подход оправдан в случаях, когда судья выполнил предписание ст. 108 АПК. Однако если судья назначил экспертизу, не убедившись в оплате ее производства стороной (сторонами), и приостановил производство по делу до представления заключения экспертизы, то суд сделал невозможным возобновление данного дела.

Процедура назначения экспертизы состоит из нескольких этапов.

Во-первых, участвующие в деле лица вправе (но не обязаны) представить арбитражному суду вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. При этом окончательно круг и содержание вопросов для экспертного исследования формирует суд. Суд вправе мотивированно отклонить вопросы, предложенные сторонами; может без каких-либо объяснений вносить редакционные уточнения, не изменяющие смысл вопросов участвующих в деле лиц; вправе самостоятельно поставить вопросы перед экспертом (ч. 2 ст. 82 АПК). Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны носить правового характера (это, к сожалению, не всегда соблюдается на практике). Вопросы должны соответствовать предмету и характеру проводимой экспертизы (например, при назначении товароведческой экспертизы нет смысла ставить перед экспертом вопросы, относящиеся к другим видам экспертиз). Вопросы должны касаться обстоятельств дела, имеющих значение для его правильного рассмотрения и разрешения. Наконец, вопросы должны учитывать возможности проводимой экспертизы. По этой причине лица, участвующие в деле, обладают правом представить арбитражному суду вопросы для разъяснения во время проведения экспертизы. Однако окончательный перечень вопросов для экспертиз формулирует арбитражный суд. При этом отклонение вопросов, предложенных участвующими в деле лицами, должно быть мотивировано. Арбитражный суд вправе поставить новые вопросы, откорректировать вопросы, предложенные участвующими в деле лицами.

Во-вторых, лица, участвующие в деле, наделяются комплексом прав по дальнейшему участию в назначении экспертизы. Так, они вправе: ходатайствовать о привлечении указанных ими лиц в качестве экспертов или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении; заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов эксперту; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы (ч. 3 ст. 82 АПК). Суд рассматривает все перечисленные ходатайства лиц, участвующих в деле, и обладает правом либо удовлетворить их, либо отказать в удовлетворении, основываясь на правилах, установленных в АПК.

АПК регулирует возможность отклонения предложенной кандидатуры эксперта. Однако в этом случае действует норма, определяющая требования, предъявляемые к эксперту, и основания возможного его отвода.

Впервые АПК выделил в отдельные статьи комиссионную и комплексную экспертизы. Данные виды экспертиз давно используются на практике.

Основополагающая характеристика комиссионной экспертизы заключается в том, что она проводится несколькими (не менее двух) экспертами одной специальности. Это могут быть традиционные для арбитражного судопроизводства виды экспертиз - бухгалтерская, товароведческая и проч. Комиссионный характер экспертизы определяет арбитражный суд (ч. 1 ст. 84 АПК). Необходимость в комиссионной экспертизе возникает, как правило, при наличии сложностей в установлении обстоятельств по делу, для чего требуется привлечение нескольких специалистов из одной сферы знаний. При совпадении мнений всех экспертов, вовлеченных в проведение комиссионной экспертизы, комиссия составляет единое заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим данные разногласия. Если только один эксперт не согласен с мнением остальных, то он составляет отдельное заключение.

Основное отличие комплексной экспертизы от комиссионной заключается в том, что в ней принимают участие специалисты разных областей (ч. 1 ст. 85 АПК); сходство состоит лишь в том, что первая проводится несколькими (не менее чем двумя) экспертами. Для определения необходимости проведения комплексной экспертизы значимым является наличие вопросов, для разрешения которых требуется привлечение специалистов разных сфер. При этом важен синтез их знаний, вследствие чего заключение комплексной экспертизы представляет собой не сумму не связанных между собой мнений, а единый вывод специалистов различных сфер знаний. Например, для определения способности человека понимать значение своих действий и руководить ими может быть назначена не только психиатрическая, но и комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Врач определяет наличие заболевания, его проявления. Психолог исследует личностные особенности человека, влияние заболевания на его восприятие, воспроизведение событий, осознание собственного поведения, ориентацию в отношениях с окружающими людьми и проч. Другим примером является комплексная экологическая экспертиза, в которой могут принимать участие экологи, биологи, химики, агротехники и другие специалисты.

Заключение комплексной экспертизы - это синтез общих выводов, воплощенный в едином заключении. В заключении экспертов указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность (ч. 2 ст. 85 АПК).

Общий вывод по результатам проведенной комплексной экспертизы делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода (ч. 3 ст. 85 АПК). В состав группы лиц, проводивших экспертизу, могут быть включены различные специалисты. Возможна ситуация, когда эксперты проводят соответствующий вид исследования, а к формированию общего вывода привлекаются те из них, которые компетентны в оценке совокупности полученных результатов для формирования заключения.

В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия экспертов (ч. 2 ст. 84 АПК).

Если суду представлено заключение эксперта по экспертизе, проведенной не на основании определения суда и не в порядке досудебного обеспечения доказательства, то такое доказательство не является заключением эксперта. Оно может быть расценено только в качестве письменного доказательства. Допустимость письменного доказательства определяется по общим правилам о допустимости доказательств.

Нередко в судебной практике возникает вопрос о возможности назначения экспертизы судом, если сторона заявила о фальсификации доказательства. При этом в силу ч. 1 ст. 161 АПК арбитражный суд вправе назначить проведение экспертизы для проверки письменного заявления лица, участвующего в деле, о фальсификации доказательства, если лицо, представившее доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу. В случае устного заявления о фальсификации доказательства суд на стадии подготовки должен разъяснить право на подачу письменного заявления (п. 36 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации").

 

КонсультантПлюс: примечание.

Федеральный закон от 08.01.1998 N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" утратил силу со дня вступления в силу Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

 

Новый АПК не только предусмотрел возможность назначения экспертизы с согласия лица, участвующего в деле, но и перечислил случаи, когда инициатором проведения экспертизы может выступать сам арбитражный суд. К таким случаям относятся следующие: 1) назначение экспертизы предписано законом (например, ст. 46 Закона о банкротстве содержит положение: "Для определения финансового состояния должника при подготовке дела о банкротстве к судебному разбирательству, а также при рассмотрении дела о банкротстве арбитражный суд вправе назначить экспертизу, в том числе по собственной инициативе"); 2) проведение экспертизы предусмотрено договором; 3) экспертиза необходима для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства; 4) необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы. Соответственно, арбитражный суд может выступать инициатором назначения экспертизы после проверки обоснованности заявления о фальсификации доказательств. Нередко в этих целях проводится почерковедческая экспертиза.

Однако если стороны не заявляют о фальсификации доказательства и не просят назначить экспертизу, то суд по своей инициативе не может назначить экспертизу. Вместе с тем это не мешает суду разъяснить лицам, участвующим в деле, их право на проведение экспертизы. Назначение экспертизы возможно с согласия лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении дел имеют место случаи представления заключений ведущих ученых по сложным правовым вопросам, входящим в доказывание по данному делу. Можно ли рассматривать такие заключения в качестве письменного доказательства?

Практика представления правовых заключений получила довольно широкое распространение. Это не заключение экспертов (в понимании арбитражного процессуального законодательства), не во всем оно соответствует и письменному доказательству. В связи с этим более целесообразным представляется не ставить подобные заключения в основу судебного решения и рассматривать их с позиции ч. 2 ст. 67 АПК.

Новый АПК содержит прямое указание на то, что арбитражный суд не принимает поступившие в суд документы, содержащие ходатайства о поддержке лиц, участвующих в деле, или оценку их деятельности, иные документы, не имеющие отношения к установлению обстоятельств по рассматриваемому делу, и отказывает в приобщении их к материалам дела. На отказ в приобщении к материалам дела данных документов суд указывает в протоколе судебного заседания (ч. 2 ст. 67 АПК). Правовые заключения относятся к рассматриваемому делу, но одновременно выступают в качестве поддержки одной из сторон.

Средства доказывания, или, по терминологии нового АПК, доказательства, перечислены в ст. 64 АПК, но данный список не является исчерпывающим. Считаются ли средством доказывания объяснения представителей по делу?

Итак, новый АПК отказался от термина "средства доказывания". Согласно ч. 2 ст. 64 АПК "в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы". В приведенном перечне объяснения представителей не выделяются в качестве средств доказывания. Вместе с тем и в гражданском, и особенно в арбитражном процессе (где практически все дела рассматриваются с участием представителей сторон) объяснения представителей имеют место. Представительство юридических лиц носит обязательный характер. В данном случае представители действуют от имени и в интересах лиц, участвующих в деле, используя принадлежащее им право давать объяснения по делу. Очевидно, именно поэтому закон не выделяет объяснения представителей в самостоятельный вид доказательств.

В соответствии с действующим законодательством суд по ходатайству сторон разрешает вопрос об обеспечении доказательств и о направлении судебного поручения (п. 4 ч. 1 ст. 135 АПК).

Процедура обеспечения доказательств существенно изменилась в новом арбитражном процессуальном законодательстве. Следует разъяснить некоторое противоречие ч. 1 ст. 72 и п. 4 ч. 1 ст. 135 АПК. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 135 ходатайство об обеспечении доказательств может быть подано сторонами, в то время как ч. 1 ст. 72 АПК говорит о ходатайстве лиц, участвующих в деле. Следует признать более верным широкое понимание субъектов, которым предоставлено право заявлять ходатайства об обеспечении доказательств, поскольку нередко в процессах участвуют так называемые процессуальные истцы (в порядке ст. ст. 52, 53 АПК), которые по своей сути обладают той же широтой процессуальных прав, что и стороны. Третьи лица также не могут быть обделены правом на подачу заявления об обеспечении доказательств. Отсюда следует, что все лица, участвующие в деле, наделены правом подавать заявление об обеспечении доказательств: стороны; заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в других предусмотренных АПК случаях; третьи лица; прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд, - в случаях, предусмотренных АПК.

В силу нового АПК обеспечение доказательств может быть судебным (т.е. по уже возбужденному в суде делу) и досудебным (до предъявления иска в суд).

Обеспечение доказательств предполагает их фиксирование, сохранение для дальнейшего судебного процесса, поскольку к моменту судебного разбирательства доказательства могут исчезнуть либо их получение может быть затруднено. Например, обеспечение доказательств требуется при поставке недоброкачественной продукции, при размещении в Интернете информации, порочащей деловую репутацию заявителя, и проч.

С учетом того что к моменту рассмотрения дела отдельные важные доказательства могут исчезнуть (в случае наступления смерти свидетеля, прихождения в негодность скоропортящегося товара, уничтожения образцов, которые могли бы быть использованы для экспертизы, и др.) или их представление станет затруднительным (при отъезде свидетеля на постоянное место жительства за рубеж и т.д.), должны быть приняты меры по их фиксации для возможного использования в дальнейшем во время судебного разбирательства дела.

В заявлении об обеспечении доказательств должны быть указаны: 1) доказательство, которое лицо просит обеспечить (например, фиксация информации, размещенной в Интернете); 2) обстоятельства, для подтверждения которых требуется обеспечение доказательства (это обстоятельства предмета доказывания по делу или потенциального дела, которое может возникнуть позже в арбитражном суде). В нашем примере информация, размещенная в Интернете, порочит деловую репутацию заявителя; 3) причины, побудившие обратиться с заявлением об обеспечении доказательства.

Основанием для принятия мер по обеспечению доказательств является опасение, что представление арбитражному суду необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным.

Лицо, ходатайствующее о принятии мер обеспечения доказательств, должно подтвердить, что представить в суд данное доказательство впоследствии будет невозможно или затруднительно. Кроме того, важно обосновать, что обстоятельства, которые данное доказательство может удостоверить или опровергнуть, входят в предмет доказывания по делу. Следовательно, это доказательство относимое, а также допустимое.

В силу ст. 99 АПК "арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение доказательств до предъявления иска". Заявление об обеспечении доказательств в данном случае подается в арбитражный суд "по месту нахождения заявителя, либо по месту нахождения денежных средств или иного имущества, в отношении которых заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению имущественных интересов, или по месту нарушения прав заявителя".

Об обеспечении доказательств арбитражный суд выносит определение. В определении устанавливается срок, не превышающий 15 дней со дня вынесения определения, для подачи искового заявления по требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению доказательств. Если исковое заявление не было подано заявителем в срок, установленный в определении арбитражного суда об обеспечении доказательств, обеспечение отменяется тем же арбитражным судом. Об отмене обеспечения доказательств также выносится определение. Копии последнего направляются заявителю и иным заинтересованным лицам не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Одновременно сохранен досудебный порядок обеспечения доказательств через нотариусов. Существенным отличием от предварительного обеспечения доказательств в порядке ч. 4 ст. 72 АПК является то, что нотариальный порядок не ставит возможность обеспечения доказательств в зависимость от необходимости подачи искового заявления. Следовательно, потенциально можно обращаться к нотариусу за обеспечением доказательств на случай возможного судебного процесса. В порядке обеспечения доказательств до возбуждения дела в суде нотариус "допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу. При выполнении процессуальных действий по обеспечению доказательств нотариус руководствуется соответствующими нормами процессуального законодательства Российской Федерации. Нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц, однако их неявка не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательств" (ст. 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате N 4462-1, утв. 11 февраля 1993 г., ред. от 2 ноября 2004 г.).

Судебное поручение - это такое процессуальное действие, которое также направлено на собирание доказательств, но доказательств, находящихся в другом субъекте РФ, т.е. вне пределов действия соответствующего арбитражного суда (ст. 73 АПК). При этом судебные поручения, предусмотренные АПК, действуют только в рамках арбитражной судебной системы. Другими словами, арбитражный суд не может давать поручение суду общей юрисдикции по собиранию и представлению доказательств.

Инициатором направления судебного поручения является тот арбитражный суд, в рассмотрении которого находится дело. АПК не указывает, вправе ли лица, участвующие в деле, обращаться к арбитражному суду с ходатайством о судебном запросе. В силу принципа диспозитивности это вероятно. Назначение судебного поручения допустимо только тогда, когда нереально получить доказательства, находящиеся на территории другого субъекта РФ, например, истребовать данное доказательство. Так, это допустимо в случаях: осмотра вещественных, письменных доказательств, которые не могут быть доставлены в арбитражный суд, рассматривающий дело; судебного поручения относительно показаний свидетелей при невозможности последних прибыть в суд для дачи показаний; проведения экспертизы при невозможности направления образцов для проведения экспертизы.

При решении вопроса о вынесении определения о судебном поручении суд должен решить, насколько рационально использовать данную процедуру. Редакция ст. 73 АПК не ограничивает сферу применения судебного поручения какими бы то ни было источниками информации. Арбитражный суд, положительно решив вопрос о судебном поручении, выносит определение, в котором кратко излагает содержание рассматриваемого дела; перечисляет обстоятельства, подлежащие выяснению; указывает доказательства, которые должен получить арбитражный суд, выполняющий поручение.

Копия определения о судебном поручении направляется арбитражному суду, которому дано поручение. Определение о судебном поручении обязательно для данного арбитражного суда. Последний обязан выполнить судебное поручение не позднее чем в 10-дневный срок с момента получения копии определения (ч. 3 ст. 73 АПК). Наиболее оптимальным является вынесение определения о судебном поручении при подготовке дела к разбирательству. Однако не исключается вынесение такого определения и на стадии судебного разбирательства.

 

Разрешение вопроса о составе лиц, участвующих

в деле, и других участников арбитражного процесса

 

Определив характер спорного правоотношения, судья при подготовке дела к судебному разбирательству должен установить лиц, участвующих в деле, а также иных участников судебного разбирательства (представителей, свидетелей и проч.).

В силу АПК к лицам, участвующим в деле, относятся: стороны; заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных АПК случаях; третьи лица; прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд, - в случаях, предусмотренных АПК (ст. 40 АПК).

Надлежащий характер сторон определяется наличием фактов активной и пассивной легитимации, связывающих, соответственно, истцов и ответчиков как две стороны спорного материально-правового отношения. Стороны в процессе - это всегда субъекты, которых связывают спорные материально-правовые отношения.

Проанализируем следующий пример. В 2004 г. в суде рассматривалось дело по оспариванию действий судебного пристава-исполнителя. Судья, признав действия пристава незаконными, постановил взыскать со службы судебных приставов сумму в размере 6000 руб., из которых 5700 руб. составил взысканный приставом долг в пользу взыскателя ОАО и 300 руб. - исполнительский сбор. В этом случае судья неверно определил заинтересованное лицо по делу: взысканный долг был перечислен взыскателю (при этом последний даже не был привлечен к рассмотрению дела), 80% исполнительского сбора перечислено в федеральный бюджет и только 20% осталось во внебюджетном фонде службы судебных приставов. Ни Министерство финансов РФ, ни Министерство юстиции РФ не были привлечены к судебному разбирательству. В то же время служба судебных приставов на момент рассмотрения дела не являлась юридическим лицом и, следовательно, не могла выступать в суде ответной стороной. В процессе апелляционного производства было установлено, что суд первой инстанции неверно определил также и заявителя по делу. В качестве последнего был назван пансионат, открывший счет, на который перечислялись деньги пациентов пансионата. После возбуждения исполнительного производства руководство пансионата не представило по требованию пристава сведения о счете. В результате на счет был наложен арест, а затем с него перечислены деньги взыскателю и исполнительский сбор. При этом данные действия судебного пристава-исполнителя затронули интересы не пансионата, а пациентов, перечислявших деньги на указанный счет, сам же пансионат не распоряжался денежными средствами, находившимися на этом счете. Следовательно, в качестве заявителей, чьи права и интересы нарушены действиями судебного пристава-исполнителя, должны были выступать пациенты, а не пансионат.

При рассмотрении других дел также может возникать проблема правильного определения истца. Так, в практике возник вопрос, означает ли ст. 42 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (ред. от 27 февраля 2003 г.; далее - Закон о приватизации государственного и муниципального имущества), что только Правительство РФ, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, специализированное государственное учреждение или специализированные государственные учреждения вправе оспаривать сделку приватизации.

Истцом по делу является субъект спорного правоотношения, чьи права или законные интересы нарушены. В связи с этим заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК (ст. 4). Отказ в таком праве означает нарушение конституционного права на судебную защиту.

Помимо истца в процессе могут выступать так называемые процессуальные истцы, т.е. прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы (ст. ст. 52, 53 АПК). В этом случае полномочия на подачу иска в "чужих" интересах должны быть предусмотрены соответствующим федеральным законодательством. В процессе указанные лица пользуются правами истца.

Статья 42 Закона о приватизации государственного и муниципального имущества называет "Правительство Российской Федерации, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, специализированное государственное учреждение или специализированные государственные учреждения, осуществляющие по специальному поручению Правительства Российской Федерации от его имени функции по продаже приватизируемого федерального имущества, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления". Эти субъекты обращаются в суды с исками и выступают в судах соответственно от имени Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в защиту имущественных и иных прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. Таким образом, перечисленные в ст. 42 Закона о приватизации государственного и муниципального имущества субъекты действуют от имени и в защиту имущественных и иных прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, но не в защиту собственных интересов.

Правительство РФ, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти также вправе направлять в суд иски в защиту государственных интересов.

Указанное правило не меняет сути ст. 4 АПК, согласно которой заинтересованное лицо (т.е. субъект спорного материально-правового отношения) вправе обращаться в арбитражный суд за защитой собственных интересов.

Следовательно, с иском о признании недействительными сделок приватизации вправе обращаться субъекты, указанные в Законе о приватизации, в интересах Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, а также иные субъекты в защиту своих нарушенных прав и интересов.

Ранее действовавшее законодательство предоставляло возможность заменить как ненадлежащего ответчика, так и ненадлежащего истца. Новый АПК отказался от замены ненадлежащего истца. В случае подачи иска последним судья после рассмотрения дела по существу отказывает в удовлетворении заявленного требования. Подготовка проводится по общему правилу.

Практически к ненадлежащему истцу может быть приравнен заявитель, обратившийся в суд по делам из административных правоотношений, если его права и интересы не затронуты вынесенными нормативным или ненормативным актами, оспариваемым действием. В этом случае имеет место ненадлежащий заявитель. Несмотря на то что АПК не упоминает о последствиях заявления требования ненадлежащим заявителем, очевидно, что последствия должны быть теми же, что и в случае ненадлежащего истца.

Суд обязан подтвердить надлежащий характер стороны. Рассмотрим следующий пример. Алапаевский лесхоз обратился с иском о взыскании с ООО "К" неустойки за нарушение лесохозяйственных требований. Лесорубочный билет был выдан ПК "К". В материалах дела отсутствуют и судом при подготовке дела к судебному разбирательству не были затребованы документы, подтверждающие тот факт, что ООО "К" является правопреемником ПК "К". В связи с изложенным суд кассационной инстанции отменил решение суда по данному делу, указав, что ООО "К" нельзя считать надлежащим ответчиком по этому делу. Судом принято решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле <*>.

--------------------------------

<*> См.: Поляковская Е.В. Обобщение судебно-арбитражной практики Арбитражного суда Свердловской области по подготовке дела к судебному разбирательству. С. 459 - 510.

 

По делам о признании торгов недействительными в качестве ответчика в некоторых случаях привлекается судебный пристав-исполнитель, являющийся ненадлежащим ответчиком, надлежащим ответчиком выступает территориальное управление Министерства юстиции РФ.

В судебной практике был отмечен случай, когда судья привлек к участию в деле второго истца. Однако в силу принципа диспозитивности арбитражный суд не может привлечь истца к участию в процессе, только сам истец вправе инициировать свое участие в деле. Кроме того, в процессуальном законодательстве нет такой категории, как "второй истец", так же, как нет замены ненадлежащего истца.

Замена ненадлежащего ответчика осуществляется по правилам ст. 47 АПК. Ничто не препятствует замене ненадлежащего ответчика на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Наоборот, это позволяет рассматривать дело без вынужденного отложения при условии, что замена ненадлежащего ответчика производится во время судебного разбирательства.

При определении ответчиков необходимо учитывать обязательное соучастие, возникающее, как правило, на основе норм материального права. Вместе с тем иногда постановления Пленума ВАС РФ также дают разъяснения, акцентируя внимание на вопросах обязательного соучастия на стороне ответчика. Например, Постановление Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" указывает, что по делам об освобождении имущества от ареста и исключении из акта описи ответчиками выступают "должник, у которого произведен арест имущества, и те организации или лица, в интересах которых наложен арест на имущество" (п. 28).

Нередко основанием отмены судебных актов является непривлечение к участию в процессе лиц, о правах и обязанностях которых был разрешен вопрос при вынесении решения по делу.

Администрация одного из районов г. Екатеринбурга обратилась в арбитражный суд с иском к предпринимателю П. о понуждении освободить занимаемый им земельный участок и привести его в первоначальное состояние. Принимая решение по данному делу, суд не учел, что правовым основанием пользования земельным участком являлся договор, заключенный с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее - МУГИСО), что затрагивает права и интересы последнего. В этой связи МУГИСО следовало привлечь к участию в деле, однако суд этого не сделал. Решение суда было отменено в связи с нарушением норм процессуального права, поскольку к делу не было привлечено лицо, о правах и обязанностях которого был разрешен вопрос при принятии решения; о месте и времени судебного заседания в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 121 АПК, данное лицо не извещалось <*>.

--------------------------------

<*> См.: Поляковская Е.В. Обобщение судебно-арбитражной практики Арбитражного суда Свердловской области по подготовке дела к судебному разбирательству. С. 459 - 510.

 

Судебные акты подлежат отмене, если суд не привлек к рассмотрению дела лиц, прямо указанных в законе. Решение суда по заявлению главы крестьянского хозяйства Б. о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах заявителя, судом кассационной инстанции было отменено. При этом суд исходил из того, что судом первой инстанции не был привлечен к участию в деле взыскатель по исполнительному производству - административный орган, наложивший штраф на предпринимателя Б., взыскиваемый в рамках названного исполнительного производства. О месте и времени судебного заседания данный орган в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 121 АПК, извещен не был <*>.

--------------------------------

<*> Там же.

 

По другому делу в арбитражный суд обратилось ООО "ТК" с иском к ООО "И", Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам г. Верхняя Пышма об освобождении от ареста и исключении из описи имущества ООО "ТК". Решением суда требования ООО "ТК" удовлетворены частично. Оспаривая судебный акт, заявитель ссылается на непривлечение судом к участию в деле всех взыскателей по сводному исполнительному производству и нарушение в связи с этим ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 27 АПК. При разрешении данного спора суд первой инстанции не учел, что п. 28 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" предусмотрено, что "ответчиками по таким искам являются: должник, у которого произведен арест имущества, и те организации или лица, в интересах которых наложен данный арест". Таким образом, при подготовке дела судом не был полностью установлен круг законодательных актов, подлежащих применению по названному делу, что повлекло нарушения процессуального закона и отмену в связи с этим судебного акта <*>.

--------------------------------

<*> Там же.

 

Одна из существенных проблем - непривлечение к судебному разбирательству третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, не является субъектом спорного материального правоотношения, рассматриваемого по иску истца к ответчику. Данное лицо имеет определенную юридическую заинтересованность в исходе дела (возможность предъявления к нему регрессного иска или иное), поэтому в отношении него судебное решение не выносится. Характерный пример - возмещение вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия: истец - потерпевший, ответчик - юридическое лицо, являющееся собственником автомобиля, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика - водитель. Суд разрешает спор между истцом и ответчиком, для третьего лица решение суда имеет преюдициальное значение на случай предъявления к нему регрессного иска.

Если истец в исковом заявлении указал на необходимость привлечения к делу третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, суд не обязан следовать данному указанию. Подобное указание в исковом заявлении следует расценивать в качестве ходатайства. Суд же удовлетворяет соответствующее ходатайство о привлечении к делу третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, только в случае, если сочтет, что судебным актом могут быть затронуты его интересы.

В процессе рассмотрения судебного дела было подано ходатайство о привлечении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, в качестве соответчика. Возможно ли производство такой замены?

АПК не предусматривает процедуру преобразования третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, в соответчика. Поэтому в данном случае при рассмотрении ходатайства необходимо исходить из характера правоотношений. Если речь идет о тех случаях, когда федеральный закон предусматривает обязательное участие в деле другого ответчика, то арбитражный суд должен привлечь к участию в деле второго ответчика (п. 2 ч. 2 ст. 46 АПК). Аналогичная ситуация возникает, если рассмотреть дело без второго ответчика невозможно (п. 1 ч. 2 ст. 46 АПК). Соответчики должны быть "связаны" с истцом материальным правоотношением. В связи с этим если есть основания для обязательного соучастия на стороне ответчика, то арбитражный суд, руководствуясь ч. 2 ст. 46 АПК, привлекает лицо в качестве соответчика, даже если до этого оно было ошибочно привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. В любом случае третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, должно соответствовать признакам названного субъекта процессуальных отношений и не быть субъектом спорного материального правоотношения между истцом и ответчиком.

Привлечение к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, обусловлено наличием юридической заинтересованности в исходе дела. Последняя чаще всего объясняется намерением предъявления регрессного иска в дальнейшем, но возможна и иная заинтересованность. Важно также то, что привлечение к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, позволяет установить все обстоятельства дела и впоследствии сократить время при рассмотрении других дел в силу возникшей преюдициальности судебного акта.

Например, определением суда был принят и назначен к рассмотрению в предварительном судебном заседании иск ООО "Ц" к муниципальному учреждению культуры "М" об истребовании из незаконного владения ответчика нежилого единого здания. В данном заседании истцом было заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ОМО "С". При этом истец полагал, что судебный акт по настоящему делу мог повлиять на права и обязанности названного лица, передавшего спорный объект истцу в качестве вклада в уставный капитал. Суд учел доводы истца и удовлетворил заявленное ходатайство.

Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, не может быть привлечено в процесс. Данный субъект вступает в процесс путем подачи искового заявления. Суд выносит определение о вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

Процессуальное положение третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, и третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, различно. Первое претендует на предмет спора, который связывает истца и ответчика; его можно назвать "опоздавшим истцом": если бы такое третье лицо подало исковое заявление первым, оно бы и выступало истцом по делу. Поэтому если подано исковое заявление от третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, суд должен либо допустить его в процесс, либо отказать в допуске. В обоих случаях выносится определение. Допускается третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, если в действительности речь идет о том же предмете спора. К примеру, суд рассматривает иск о праве собственности на нежилые помещения между двумя юридическими лицами, до вынесения судебного акта подается заявление о вступлении в процесс третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора. Из заявления следует, что названное третье лицо претендует на тот же объект спора и считает, что именно ему принадлежит право собственности на данные нежилые помещения или на их часть. В этом случае суд допускает третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, в процесс. То, что этот же субъект ранее был привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, не может быть препятствием. Но один субъект вправе занимать только одно процессуальное положение в процессе.

Возможна и другая ситуация: иск третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, не связан с предметом, рассматриваемым по спору между истцом и ответчиком. В этом случае нет оснований для допуска в процесс, о чем также выносится определение. Отказ в допуске не препятствует подаче самостоятельного иска.

Уже на стадии подготовки дела к судебному разбирательству может встать вопрос о замене стороны правопреемником.

В соответствии с ч. 1 ст. 48 АПК правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса, следовательно, оно может иметь место, в том числе и при подготовке дела к судебному разбирательству. Основания правопреемства перечислены в ч. 1 ст. 48 АПК, и суду должны быть представлены соответствующие доказательства этих обстоятельств. В судебном заседании данные доказательства должны быть исследованы и оценены с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Вопрос о правопреемстве должен решаться в судебном заседании, о времени и месте которого извещаются лица, участвующие в деле. О замене стороны правопреемником или об отказе в замене суд выносит определение. Определение может быть обжаловано.

Закон не указывает, кто именно вправе обратиться к суду с ходатайством о процессуальном правопреемстве. Как показывает судебная практика, заявителем может быть как сторона, выбывающая из процесса, так и лицо, желающее вступить в процесс в качестве правопреемника. В судебной практике также встречаются случаи отказа в замене правопреемника при обращении потенциального правопреемника (например, при заключении договора уступки требования). Однако такую практику нельзя признать правомерной. В силу принципа диспозитивности оба лица (выбывающий из процесса и вступающий в процесс в качестве правопреемника) могут обратиться к суду с соответствующими ходатайствами.

Частный случай - обязан ли судебный пристав-исполнитель самостоятельно обращаться в суд с заявлением о замене стороны исполнительного производства правопреемником или с соответствующим требованием должны обращаться сами стороны?

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" (ред. от 22 августа 2004 г.) не обязывает судебного пристава-исполнителя обращаться в суд для замены одной из сторон (или сторон) правопреемником. В большей степени это право сторон в силу принципа диспозитивности исполнительного производства.

Судебный пристав-исполнитель может, но не обязан, обратиться в суд с просьбой о правопреемстве. Это право вытекает из существа деятельности по исполнительному производству. Поэтому, если сторона исполнительного производства обжалует бездействие судебного пристава-исполнителя, выразившееся в том, что он не обратился в суд о правопреемстве, маловероятно, что для удовлетворения такого заявления есть основания. Причина тому - принцип диспозитивности, который предоставляет сторонам широкую возможность действовать активно в исполнительном производстве.

Интересная правовая ситуация возникла в связи с ликвидацией Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству (далее - ФСФО). В связи с ее упразднением дела о банкротстве, в которых названный орган выступал как орган исполнительной власти, не подлежали прекращению. Федеральная налоговая служба, а до ее образования - Министерство РФ по налогам и сборам, а также их территориальные органы допускались к участию в арбитражном суде вместо ФСФО, о чем суды указывали в определении или решении.

Несколько вопросов, возникающих при участии представителей в арбитражном суде.

Применительно к представительству важно соблюдение ч. 1 ст. 59 АПК: "Граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или через представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь представителей". Поэтому незаконным является отказ в допуске в процесс представителей, например судебных приставов-исполнителей, со ссылкой на то, что приставы сами должны защищать свои права в суде. Такая практика полностью извращает суть института представительства. Любой гражданин, будь то должностное лицо, индивидуальный представитель или обычное физическое лицо, в силу ст. 59 АПК вправе участвовать в процессе через представителя. Именно в этом проявляется конституционное право каждого на судебную защиту.

Для процессуального представительства характерны следующие черты: 1) представитель выступает от имени и в интересах представляемого; 2) представитель осуществляет права и обязанности представляемого; 3) представитель порождает своими действиями правовые последствия для представляемого; 4) представитель действует в рамках предоставленных ему полномочий.

При процессуальном представительстве складывается два вида правоотношений. Первый - это материально-правовые отношения между представляемым и представителем на основе заключенного договора представительства. Такие отношения регулируются нормами гражданского законодательства. Второй вид - это процессуальные правоотношения между представителем и судом, между представляемым и судом и т.д., т.е. процессуальные правоотношения между представителем и представляемым не складываются. Процессуальные правоотношения регламентируются арбитражным процессуальным законодательством <*>.

--------------------------------

<*> См.: Решетникова И.В. Представительство в арбитражном суде // Комментарий к АПК РФ / Под ред. В.В. Яркова. С. 149 - 150.

 

Согласно ч. 1 ст. 59 АПК "дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, действующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами. От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии". В данной норме содержится два правила: 1) представительство юридических лиц осуществляется органом юридического лица; 2) указанные органы действуют в соответствии с федеральным законом, иными нормативными правовыми актами или учредительными документами. Оба правила действуют во взаимосвязи.

Новый АПК ввел специальную норму о представительстве ликвидируемых организаций, указав, что от их имени в суде выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.

Часть 6 ст. 59 АПК называет требования, которым должно соответствовать физическое лицо, чтобы обладать статусом представителя в арбитражном суде: 1) лицо должно быть дееспособным; 2) представителем может быть лицо, не указанное в ст. 60 АПК; 3) полномочия лица должны быть надлежащим образом оформлены и подтверждены.

Указанные выше требования, которым должен отвечать представитель в арбитражном суде, относятся к договорному представительству и должны соблюдаться в совокупности. Отсутствие хотя бы одного из них означает, что лицо не может выступать в качестве представителя в арбитражном суде.

Закон не требует от представителей сторон наличия юридического образования.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. В иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (ред. от 20 декабря 2004 г.)). Так, согласно ч. ч. 2, 3 ст. 25.5 КоАП в качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием (п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации").

Также следует отметить, что Постановлением Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. N 15-П признана не соответствующей Конституции РФ ч. 5 ст. 59 АПК (в ред. 2002 г.) в той мере, в какой она исключает для выбранных организациями лиц, оказывающих юридическую помощь, возможность выступать в арбитражном суде в качестве представителей, если они не относятся к числу адвокатов или лиц, состоящих в штате данных организаций.

Особо необходимо подчеркнуть, что в доверенности должно содержаться указание на специальные полномочия представителя, перечисленные в ч. 2 ст. 62 АПК. Наиболее верным является подход, при котором в доверенности перечисляются специальные полномочия представителя.

В некоторых случаях в судебной практике встает вопрос о возможности участия от имени правительства области представителя из подведомственных ему органов и организаций. В соответствии со ст. 53 АПК государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе обратиться с исками или заявлениями в арбитражный суд в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных федеральным законом. Указанные органы реализуют свои функции как непосредственно, так и через подведомственные им органы и организации. Поэтому представительство органов государственной власти и органов местного самоуправления в арбитражных судах могут осуществлять по их специальному поручению подведомственные им органы и организации, а также вышестоящие по отношению к ним органы и организации через лиц, состоящих в штате этих органов и организаций, либо адвокаты. Полномочия таких лиц должны быть подтверждены доверенностью, выданной соответствующим органом или организацией (п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации").

Нередко имеют место случаи, когда необходимо решить вопрос о допуске к участию в судебном заседании лица, имеющего доверенность от государственного органа, органа местного самоуправления, иных органов, но требование при этом заявлено к должностному лицу соответствующего органа.

Если требование заявлено к должностному лицу, то доверенность должна быть выдана этим лицом представителю его интересов. Например, обжалуются действия Главного судебного пристава соответствующего субъекта РФ. Доверенность должна быть выдана Главным судебным приставом этого субъекта РФ. Доверенность, выданная территориальным органом Министерства юстиции РФ, уполномочивает представителя на защиту интересов соответствующего органа, а не его должностных лиц.

АПК не предусматривает допуск к участию в деле представителя на основании устного ходатайства лица, участвующего в деле. Возможность такого допуска предусмотрена в гражданском, но не в арбитражном процессе (ст. 53 ГПК).

Если решается вопрос о допуске в процесс представителя лица, не являющегося гражданином Российской Федерации, то особое внимание должно быть обращено на оформление полномочий представителя.

Если доверенность на ведение дела выдана в России, то она оформляется по общим правилам, установленным ГК.

Если речь идет о доверенностях, выданных за рубежом, то действуют правила, установленные ст. 255 АПК. Требование к доверенности, выданной за рубежом (независимо от того, выдана ли она российскому гражданину или гражданину другого государства), состоит в том, что документ должен быть легализован, т.е. необходимо наличие апостиля. Апостиль проставляется компетентным органом государства, в котором данный документ был совершен. Требование легализации не предусмотрено Соглашением стран СНГ от 20 марта 1992 г. "О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности". Согласно ст. 6 названного Соглашения "документы, выданные или засвидетельствованные учреждением или специально уполномоченным лицом в пределах их компетенции по установленной форме и скрепленные официальной печатью на территории одного из государств - участников Содружества Независимых Государств, принимаются на территории других государств - участников Содружества Независимых Государств без какого-либо специального удостоверения. Документы, которые на территории одного из государств - участников Содружества Независимых Государств рассматриваются как официальные документы, пользуются на территории других государств - участников Содружества Независимых Государств доказательственной силой официальных документов".

Доверенность, выданная за рубежом, должна быть переведена на русский язык, и перевод подлежит заверению в установленном порядке (ч. 2 ст. 255 АПК).

 

Примирение сторон

 

В качестве самостоятельной задачи подготовки дела к судебному разбирательству АПК называет примирение сторон. Указанная задача полностью соответствует международным тенденциям. Как известно, в США лишь 5% всех возбужденных дел доходит до судебного разбирательства, остальные заканчиваются примирением сторон. В российском арбитражном процессе наблюдается прямо противоположная ситуация: 5 - 6% дел завершаются примирением сторон, остальные проходят судебное разбирательство.

Достижение примирения сторон приводит к экономии времени и финансовых средств сторон, сохраняет партнерские отношения между ними, облегчает исполнение судебного акта.

В соответствии с действующим АПК суд обязан принимать меры к примирению сторон. Однако закон не называет эти меры. Поэтому судьи часто ограничиваются разъяснением сторонам их права на заключение мирового соглашения, указанием на преимущества и процессуальные последствия заключения мирового соглашения. Нередко судьи пытаются на собеседовании или предварительном судебном заседании уговорить стороны прийти к заключению мирового соглашения. Такая активная позиция суда нравится не всем сторонам, некоторые из них обращаются с жалобами на действия судьи или заявляют ему отвод.

В мировой практике существуют разные вариации действий суда по примирению сторон. В одних странах судья по ходатайству сторон проводит с ними переговоры в целях их примирения, а если не удалось достичь примирения, этот же судья рассматривает дело по существу. В других странах дело передается на рассмотрение другому судье. В иных странах переговорный процесс ведут не судьи, а другие лица. Российский АПК механизма примирения сторон не предусматривает. Проект постановления Пленума ВАС РФ также не делает ясным положение АПК о функциях суда по примирению сторон.

Как свидетельствует судебная практика, в определении о принятии искового заявления к производству может быть указано на возможность обращения за содействием к посреднику, а также заключения мирового соглашения. Так, в определении Арбитражного суда Свердловской области по одному из дел о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному заседанию и назначении предварительного судебного заседания было сделано указание на возможность обращения за содействием к посреднику в целях урегулирования спора, а также заключения мирового соглашения.

Арбитражный суд может утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу на предварительном судебном заседании.

В судебной практике имеется и другая позиция: при примирении сторон суд признает дело подготовленным к судебному разбирательству, завершает предварительное заседание, переходит к рассмотрению дела по первой инстанции и утверждает мировое соглашение, прекращая производство по делу. Безусловно, в такой практике нет ничего противоречащего закону, однако вряд ли есть смысл затягивать окончание разрешения дела. Поскольку АПК прямо не позволяет суду прекратить производство по делу на предварительном судебном заседании, судьи, опасаясь отмены их судебных актов, идут по пути выхода в основное судебное заседание для прекращения производства по делу. Вместе с тем мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса, а значит и на стадии подготовки дела.

АПК предусматривает необходимость разъяснения сторонам права обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора. Данная позиция связана с тем, что арбитражный суд уполномочен содействовать мирному урегулированию существующего спора, в том числе с применением альтернативных способов его разрешения. Одним из таких альтернативных способов является посредничество, когда стороны обращаются к специалисту (посреднику), помогающему им уладить спор <*>. Для этого обе стороны должны проявить добровольное волеизъявление на обращение к посреднику. Посредничество не урегулировано российским законодательством и протекает вне рамок арбитражного процесса. В наше время в России есть организации, оказывающие посреднические услуги. Посредником не всегда выступают юристы, часто это психологи. Если посредник выполнил свою задачу, то стороны приходят к заключению мирового соглашения, отказу от иска, признанию иска, т.е. к готовности совершить распорядительные действия. После их обращения к суду в рамках уже возбужденного производства суд в соответствии с требованиями АПК может прекратить производство по делу. Если в результате посредничества стороны не пришли к мирному урегулированию спора, судья совершает необходимые действия по подготовке дела и переходит к судебному разбирательству.

--------------------------------

<*> См.: Носырева Е.И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в США. Воронеж, 2001; Зайцев А.И., Кузнецов Н.В., Савельева Т.А. Негосударственные процедуры урегулирования правовых споров. Саратов, 2000.

 

Определение состава суда

(арбитражные заседатели)

 

По общему правилу все дела в суде первой инстанции рассматриваются судьей единолично, если АПК не указывает на их коллегиальное рассмотрение.

При коллегиальном рассмотрении дел в суде первой инстанции в состав суда входит трое судей или один судья и два арбитражных заседателя. Согласно АПК коллегиальному рассмотрению подлежат дела: подсудные ВАС РФ (ч. 2 ст. 34 АПК); об оспаривании нормативно-правовых актов (ч. 1 ст. 194 АПК); о несостоятельности (банкротстве) (ч. 2 ст. 223 АПК); направленные судами вышестоящих инстанций в арбитражный суд первой инстанции на новое рассмотрение с указанием на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом (п. 3 ч. 1 ст. 287 АПК).

Вне зависимости от того, будет ли рассмотрено дело коллегиально, судья вправе единолично совершать отдельные процессуальные действия, связанные с производством по делу. Поскольку вопрос о принятии искового заявления (заявления) к производству в соответствии с АПК разрешается судьей единолично, то и связанные с ним процессуальные действия разрешаются также судьей единолично от имени арбитражного суда. К таким действиям относятся: рассмотрение ходатайств об отсрочке, рассрочке уплаты государственной пошлины, уменьшении ее размера; оставление искового заявления без движения; возвращение искового заявления; рассмотрение заявления об обеспечении иска; подготовка дела к судебному разбирательству; рассмотрение дела в предварительном судебном заседании; принятие заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам; подписание исполнительного листа.

Вопрос о составе суда для рассмотрения конкретного дела разрешается с учетом нагрузки и специализации судебных составов и судей, разработанных внутри арбитражного суда для рациональной организации и повышения качества судебной деятельности.

Дело, рассмотрение которого начато одним судьей либо составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или составом суда. Замена судьи или одного из судей возможна в случаях: заявленного и удовлетворенного в порядке, установленном АПК, отвода или самоотвода судьи; длительного отсутствия судьи ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе. После замены судьи рассмотрение дела начинается сначала.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 135 АПК установлена обязанность судьи при подготовке дела к судебному разбирательству разъяснить сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей.

Не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей дела: предусмотренные ч. 2 ст. 17 АПК; возникающие из административных и иных публичных правоотношений; дела особого производства; дела о несостоятельности (банкротстве); дела об установлении фактов, имеющих значение для возникновения, изменения или прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Ходатайство истца или ответчика о рассмотрении дела с участием арбитражного заседателя должно быть заявлено не позднее чем за один месяц до начала судебного разбирательства. Такое ходатайство может быть заявлено при каждом новом рассмотрении дела.

Если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражного заседателя удовлетворено, каждая из сторон процесса выбирает кандидатуру арбитражного заседателя для рассмотрения дела из списка арбитражных заседателей, утвержденного Пленумом ВАС РФ. Сторона, выбравшая кандидатуру, обязана не позднее чем за 10 дней до начала судебного разбирательства заявить об этом суду. Если сторона не заявит о выбранной кандидатуре в установленный срок, суд вправе самостоятельно выбрать кандидатуру.

Арбитражными заседателями могут быть лица, достигшие 25 лет, имеющие высшее образование, обладающие специальными знаниями, а также опытом работы в сфере экономической, финансовой, юридической, управленческой или предпринимательской деятельности не менее пяти лет. В федеральном законе определены не только правовой статус арбитражного заседателя и основные принципы его участия в осуществлении правосудия, но и требования, предъявляемые к арбитражным заседателям, основания прекращения и приостановления их полномочий, порядок формирования и утверждения списков арбитражных заседателей.

При рассмотрении заявления о привлечении к рассмотрению дела арбитражных заседателей суд обязан проверить наличие указанных в п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 21 АПК обстоятельств, при которых данный кандидат не может участвовать в деле в качестве арбитражного заседателя.

О привлечении арбитражных заседателей к рассмотрению дела указывается в определении о назначении дела к судебному разбирательству. Рассмотрение дел с участием арбитражных заседателей производится по общим правилам, установленным АПК. Это прежде всего означает, что на арбитражных заседателей распространяются правила об отводе и самоотводе, установленные АПК для судей, что обеспечивает гарантию защиты прав сторон, которым могут быть известны обстоятельства, вызывающие сомнения в беспристрастности заседателя. Данные положения приобретают особую значимость, поскольку при рассмотрении дела и принятии решения арбитражные заседатели пользуются правами и несут обязанности наравне с профессиональными судьями, за исключением одного: арбитражный заседатель не может быть председательствующим в судебном заседании. Так, если арбитражный заседатель не согласен с мнением большинства при принятии решения, он обязан подписать судебный акт и вправе изложить в письменном виде особое мнение, обязан соблюдать тайну совещательной комнаты, т.е. не вправе сообщать сведения о содержании обсуждения при принятии судебного акта, о позиции судей, входивших в состав суда, и иным способом раскрывать тайну совещания судей.

Наравне с судьей арбитражный заседатель участвует в исследовании доказательств, высказывает свое мнение по всем вопросам, разрешаемым при принятии решения.

В случае отложения разбирательства дела, рассматриваемого с участием арбитражных заседателей, новое разбирательство осуществляется с участием тех же арбитражных заседателей, а если это невозможно, суд должен обеспечить замену с соблюдением установленного АПК порядка. Рассмотрение дела в этом случае начинается сначала.

Необходимо также отметить, что в случае отмены решения арбитражного суда и передачи его на новое рассмотрение суда первой инстанции вопрос о его рассмотрении с участием арбитражных заседателей решается заново. При этом арбитражные заседатели, участвовавшие в принятии решения, в соответствии с требованиями ст. 21 АПК не могут повторно участвовать в рассмотрении дела.

 

Предварительное судебное заседание

и иные действия, совершаемые при подготовке дела

к судебному разбирательству

 

На стадии подготовки дела совершаются и иные действия, которые частично указаны в ст. 135 АПК. Как отмечалось ранее, перечень действий по подготовке дела к судебному разбирательству, обозначенный в ст. 135 АПК, является приблизительным. Каждое дело по-своему уникально, поэтому по его подготовке могут быть совершены различные действия.

Часто на стадии подготовки дела к судебному разбирательству рассматриваются заявления об обеспечении иска. Обычно истец обращается с просьбой обеспечить иск вместе с подачей иска. В то же время АПК предусматривает и досудебное предварительное обеспечение иска. Относительно предварительного обеспечения иска ВАС РФ принял обзор практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер (информационное письмо ВАС РФ от 7 июля 2004 г. N 78).

Обеспечение иска преследует цель обеспечить в дальнейшем исполнимость судебного акта. Согласно ч. 2 ст. 90 АПК обеспечительные меры применяются тогда, когда их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Заявление об обеспечении иска должно быть обосновано. Применение мер обеспечения иска арбитражными судами показало, что нередко их принятие приводит к существенным негативным экономическим последствиям. В связи с этим судьи, рассматривающие заявление об обеспечении иска, должны тщательно проверять, действительно ли непринятие обеспечительных мер сможет привести к последствиям, указанным в ч. 2 ст. 90 АПК. Статья 91 АПК перечисляет меры обеспечения иска, среди которых на практике наиболее часто используются наложение ареста и запрет совершать определенные действия.

Заявление об обеспечении иска рассматривается единолично судьей, рассматривающим дело, не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд без извещения сторон. По результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска арбитражный суд выносит определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска. В обеспечении иска может быть отказано, если отсутствуют основания для принятия мер по обеспечению иска, названные в ст. 90 АПК. Копии определения об обеспечении иска не позднее следующего дня после дня его вынесения направляются лицам, участвующим в деле, другим лицам, на которых арбитражным судом возложены обязанности по исполнению обеспечительных мер, а также, в зависимости от вида принятых мер, - в государственные органы, иные органы, осуществляющие государственную регистрацию имущества или прав на него. Копия определения об отказе в обеспечении иска направляется лицу, обратившемуся с заявлением об обеспечении иска.

При обеспечении иска нередко допускаются ошибки. Основной недостаток состоит в том, что определения как об обеспечении иска, так и об отказе в обеспечении иска часто не мотивированы, а это недопустимо. Кроме того, судьи арбитражных судов не всегда хорошо знают исполнительное производство, в то время как обеспечение иска осуществляется по правилам исполнительного производства. Так, в исполнительном производстве механизмы исполнения исполнительных листов судов, в которых значится "обязать должника совершить определенные действия" и "должнику совершить определенные действия", различны. В первом случае приставы оглашают должнику резолютивную часть определения, во втором - принуждают должника к совершению определенных действий.

В целом обеспечение иска - это серьезная и многогранная тема, требующая самостоятельного освещения <*>.

--------------------------------

<*> См. подробнее: Закарлюка А.В. Проблемные вопросы применения обеспечительных мер в практике Арбитражного суда Свердловской области // Арбитражный суд Свердловской области в 2003 г. Екатеринбург, 2004. С. 442 - 467. Данная статья подготовлена на основе анализа судебной практики Арбитражного суда Свердловской области по применению норм об обеспечении иска.

 

При подготовке дела суд совершает и иные действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела (п. 6 ч. 1 ст. 135 АПК).

Важным процессуальным действием стадии подготовки дела к судебному разбирательству является введенный с 2002 г. институт предварительного судебного заседания.

Предварительное судебное заседание - это новый процессуальный институт для арбитражного процесса. Цель проведения предварительного судебного заседания - проверить готовность дела к судебному разбирательству. По большинству дел проведение предварительного судебного заседания является обязательным, за исключением упрощенного производства, дел о банкротстве. По делам из административных правоотношений исходя из особенностей конкретного дела предварительное судебное заседание может отсутствовать. Такая гибкость объясняется прежде всего теми сокращенными сроками, которые установлены для подготовки и рассмотрения некоторых категорий дел из административных правоотношений.

Закон не запрещает вынесение самостоятельного определения о времени и месте проведения предварительного судебного заседания. Однако на практике названные обстоятельства чаще всего указываются в определении о подготовке дела к судебному разбирательству или в определении о принятии дела к производству.

Жалобы на действия судей иногда связаны с тем, что в определении судья назначает проведение предварительного судебного заседания на 13 час. 00 мин., а проведение судебного разбирательства - на 13 час. 20 мин. того же дня. В данном случае следует признать жалобу обоснованной, а действия судьи незаконными. Судья отвел на предварительное заседание всего 20 минут и предрешил вопрос о переходе к судебному заседанию без учета правил ч. 4 ст. 137 АПК, что нельзя признать обоснованным. Мотивация подобных определений состоит в одном: обеспечить явку лиц, участвующих в деле, на предварительное судебное заседание, чтобы сделать возможным переход к судебному разбирательству. Однако данные мотивы не могут оправдать необоснованность подобных определений. Представляется более верным включать в текст определения, в котором обозначено время проведения предварительного судебного заседания, цитату ч. 4 ст. 137 АПК: "...если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, и они не возражают против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, суд завершает предварительное заседание и открывает судебное заседание в первой инстанции, за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела". Тем самым лица, участвующие в деле, будут информированы о потенциально возможном переходе из предварительного судебного заседания в судебное заседание.

Судом в определении о назначении предварительного судебного заседания может быть указано на возможность применения ответственности за неисполнение требований суда. Так, по одному делу судом было указано, что неисполнение обязательных требований арбитражного суда влечет предусмотренную законом ответственность, в том числе наложение штрафа в порядке ст. 119 АПК. Кроме того, было указано, что согласно ст. 131 АПК при повторном неисполнении требований арбитражного суда и закона в судебном заседании будет рассмотрен вопрос о наложении на ответчика штрафа в порядке ст. ст. 16, 119 АПК <*>.

--------------------------------

<*> См.: Поляковская Е.В. Обобщение судебно-арбитражной практики Арбитражного суда Свердловской области по подготовке дела к судебному разбирательству. С. 459 - 510.

 

Это правильные действия суда, поскольку суд в силу выполнения функции осуществления правосудия должен требовать от лиц, участвующих в деле, соблюдения процессуального законодательства и уважения к суду.

В предварительном судебном заседании дело рассматривается единолично судьей с извещением сторон и других заинтересованных лиц о времени и месте проведения данного заседания. При неявке надлежащим образом извещенных истца и (или) ответчика, других заинтересованных лиц, которые могут быть привлечены к участию в деле, заседание проводится в их отсутствие (ч. 1 ст. 136 АПК). В предварительном судебном заседании стороны вправе представлять доказательства, заявлять ходатайства, излагать свои доводы по всем возникающим в заседании вопросам.

В предварительном судебном заседании доказательства не исследуются, поскольку это прерогатива судебного разбирательства. Поэтому свидетели, эксперты не вызываются, судебные прения отсутствуют.

Арбитражный суд в предварительном судебном заседании:

1) разрешает ходатайства сторон;

2) определяет достаточность представленных доказательств, доводит до сведения сторон, какие доказательства имеются в деле;

3) выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке дела к судебному разбирательству;

4) совершает иные процессуальные действия, предусмотренные АПК (ч. 2 ст. 136).

Если на предварительном судебном заседании решались вопросы о вступлении в процесс третьих лиц, замене ненадлежащего ответчика и проч., то об этом должны быть вынесены определения.

Применительно к процедуре проведения предварительного судебного заседания в судебно-арбитражной практике возникло несколько проблем, по которым практика складывается по-разному. Одной из них стало решение вопроса о возможности прекращения производства по делу, оставления заявления без рассмотрения или приостановления производства по делу на предварительном судебном заседании.

АПК и ГПК по-разному подошли к решению данного вопроса. Статья 152 ГПК прямо предусмотрела возможность приостановления производства по делу, прекращения производства по делу и оставления заявления без рассмотрения на предварительном судебном заседании. АПК прямо не предусмотрено такого права суда. Однако в силу ст. 136 АПК стороны могут заявить любое ходатайство, в том числе о прекращении производства по делу, оставлении заявления без рассмотрения или приостановлении производства по делу. При этом описания процессуальных институтов приостановления производства по делу, прекращения производства по делу, оставления заявления без рассмотрения в тексте АПК расположены после рассмотрений подготовки дела к судебному заседанию и до описаний судебного разбирательства. Приостановление производства по делу считается временной остановкой процесса, а прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения - окончанием производства по делу без вынесения судебного решения. Это вызывало некоторые сомнения в законности прекращения производства по делу, оставлении заявления без рассмотрения и приостановлении производства по делу на стадии подготовки дела. Вместе с тем вряд ли есть необходимость выходить в судебное заседание только для того, чтобы прекратить производство по делу, приостановить производство или оставить заявление без рассмотрения. Тем более что есть обязательные основания для приостановления производства по делу, и собственно выход в судебное разбирательство не имеет принципиального значения для решения данного вопроса. О возможности совершения названных действий на предварительном заседании отмечалось и ранее <*>, хотя практика шла разными путями.

--------------------------------

<*> См.: Шерстюк В.М. О применении норм АПК 2002 г. // Арбитражная практика. 2003. N 9. С. 71 - 72.

 

Часто судебная практика идет по пути прекращения производства по делу на предварительном судебном заседании. Например, в арбитражный суд были поданы заявления о выплате заработной платы. Такое дело, будучи неподведомственным арбитражному суду, должно быть прекращено; затягивание процесса и доведение его до судебного рассмотрения не может быть признано законным. Рассмотрим другой пример. Истцом ко дню предварительного судебного заседания было представлено заявление об отказе от исковых требований в полном объеме. В предварительное судебное заседание истец и ответчик, надлежащим образом извещенные о дне его проведения, не явились. Суд счел, что назначение судебного заседания в суде первой инстанции и дальнейшее рассмотрение дела утрачивают процессуальный смысл, и пришел к выводу о допустимости прекращения производства по делу в предварительном судебном заседании. Такой вывод суда также можно считать законным и обоснованным.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде первой инстанции" (ред. от 9 июля 1997 г.) предусмотрено право суда прекращать производство по делу, оставлять заявление без рассмотрения, приостанавливать производство по делу.

Новый АПК не дает прямого ответа на вопрос, можно ли на предварительном судебном заседании заключить мировое соглашение, истцу отказаться от иска, а ответчику признать иск. Судебная практика многих судов пошла по пути прекращения производства на стадии проведения предварительного судебного заседания. Это представляется верным, так как соответствует принципу процессуальной экономии, приводит к правильному и своевременному рассмотрению и разрешению спора.

По-другому следует отнестись к возможности отказа в удовлетворении иска на стадии предварительного судебного заседания. Отказ в удовлетворении иска - это разрешение дела по существу, которому предшествует судебное разбирательство. По данной причине на стадии подготовки дела невозможно разрешить дело по существу, в том числе отказать в удовлетворении иска.

Нередко судьи выходят за пределы действия предварительного судебного заседания. Например, на предварительном судебном заседании сторона заявила ходатайство о передаче дела по подсудности в другой суд в связи с тем, что судья счел оспариваемый договор незаключенным. Передача дел из одного суда в другой по подсудности осуществляется при наличии оснований, перечисленных в ст. 39 АПК. Если же дело было принято к производству с соблюдением правил о подсудности, то оно должно быть рассмотрено этим судом, даже если позже изменится подсудность дела. Тем более вывод суда о том, что оспариваемый договор признан незаключенным, будет отражен только в судебном решении. Судья в данном случае допустил высказывание по существу спора до его разрешения, что, скорее, можно рассматривать в качестве основания для его отвода.

АПК позволяет суду по ходатайству лиц, участвующих в деле, объявить перерыв в предварительном судебном заседании на срок не более пяти дней для представления ими дополнительных доказательств (ч. 4 ст. 136 АПК). Так, на заседании Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Центрального округа обсуждался вопрос о возможности отложения предварительного судебного заседания. В рекомендациях по применению АПК Научно-консультативный совет дал следующее разъяснение: "Отложение рассмотрения дела в предварительном заседании не противоречит нормам АПК РФ" <*>.

--------------------------------

<*> Рекомендации по применению нового АПК РФ // Арбитражная практика. 2003. N 4. С. 42.

 

Отсутствие прямого указания в законе на возможность отложения предварительного судебного заседания, а также расположение ст. 158 в гл. 19 "Судебное разбирательство" АПК привели к тому, что судебная практика складывалась по-разному. Так, некоторые судьи в случае необходимости назначали повторное предварительное судебное заседание либо повторно объявляли перерыв, что не запрещено законом; другие оформляли перенос предварительного судебного заседания. Однако перенос предварительного судебного заседания не предусмотрен действующим законодательством. В качестве временной остановки процесса закон называет только перерыв, отложение и приостановление производства по делу. Иных форм, в том числе переноса, АПК не предусматривает. При объявлении перерыва или отложения предварительного судебного заседания должно быть оформлено определение с указанием времени продолжения предварительного судебного заседания.

Суд завершает предварительное заседание и открывает судебное заседание в первой инстанции при наличии совокупности следующих фактов: 1) в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле; 2) они не возражают против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции; 3) дело не требует коллегиального рассмотрения.

Важным условием перехода от предварительного судебного заседания в судебное разбирательство выступает явка лиц, участвующих в деле, и их согласие на переход к судебному разбирательству дела. Так, решение суда было отменено в связи с неизвещением ответчика о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом. ЗАО "М" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя Б. долга за товар, переданный по договору, и процентов за пользование чужими денежными средствами. Определением суда иск был принят к производству, назначено предварительное судебное заседание. Ответчик в предварительном судебном заседании не участвовал, согласия на его завершение, продолжение судебного заседания и переход к судебному разбирательству не давал. В этой связи суд апелляционной инстанции признал, что разрешение спора по существу было произведено без надлежащего уведомления ответчика о месте и времени судебного разбирательства, что является безусловным основанием для отмены судебного акта <*>.

--------------------------------

<*> См.: Поляковская Е.В. Обобщение судебно-арбитражной практики Арбитражного суда Свердловской области по подготовке дела к судебному разбирательству. С. 459 - 510.

 

Признав дело подготовленным, судья выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству (ч. 1 ст. 137 АПК). Законом предусмотрена возможность перехода из предварительного судебного заседания в основное.

Судья, назначая день и время судебного разбирательства, указывает в определении "на окончание подготовки дела к судебному разбирательству и разрешение вопроса о привлечении к делу третьих лиц, принятие встречного иска, соединение или разъединение нескольких требований, привлечение арбитражных заседателей, а также на разрешение других вопросов, если по ним не были вынесены соответствующие определения, время и место проведения судебного заседания в арбитражном суде первой инстанции" (ч. 2 ст. 137 АПК).

Копии определения о назначении дела к судебному разбирательству направляются лицам, участвующим в деле.

Вынесение определения о назначении дела формально завершает стадию подготовки дела к судебному разбирательству, но оно не запрещает производить действия по подготовке дела, например представлять доказательства и проч.

Подготовка дела к судебному разбирательству должна обеспечивать своевременное и правильное рассмотрение и разрешение дела. Недоработки на данной стадии являются причиной затягивания процесса.

 

Следующая

§ 1. Организационно-правовая система управления
§3. Основы административно-правового положения религиозных объединений
§ 8. Органы исполнительной власти субъектов
§ 2. Административное право как наука
§ 6. Общий надзор органов прокуратуры
Поиск товаров
 
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Настоящее издание содержит текст Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2018 года....

Цена:
59 руб

 Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" с образцами заявлений на 2018 год
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" с образцами заявлений на 2018 год
Настоящее издание содержит текст Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" с последними изменениями и дополнениями, а также типовые образцы заявлений и претензий и адреса и телефоны организаций по защите прав потребителей....

Цена:
55 руб

. Книга отзывов и предложений
Книга отзывов и предложений
Книга отзывов и предложений - один из основных инструментов отчётности в предприятиях розничной торговли и сферы услуг. Предназначена для быстрого реагирования на нарушения в обслуживании....

Цена:
50 руб

Вадим Волков Государство, или Цена порядка
Государство, или Цена порядка
Сегодня государство представляется нам чем-то наподобие естественного ландшафта, ежедневным посредником во взаимодействиях между людьми. Мы используем категории, созданные государством, для описания и классификации окружающего мира. Эта книга дает возможность читателю создать дистанцию по отношению к государству и посмотреть на него с критической точки зрения. Здесь возникает множество вопросов. Как с нами случилось государство? Какова его генеалогия, какие социальные группы его создавали и видоизменяли? Природа государства раскрывается здесь через процессы становления монополии легитимного насилия, налогообложения и юстиции. Что государство дает взамен, изымая и перераспределяя ресурсы общества? Сбои в повседневном воспроизводстве могут приводить к краху отдельных государств. Но насколько реалистичны пророчества, касающиеся его отмирания или вытеснения другими формами регулирования общественной жизни? Понять Левиафана в действии поможет эта книга, написанная профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге, научным руководителем Института проблем правоприменения Вадимом Волковым....

Цена:
327 руб

Дмитрий Усольцев Гражданский кодекс для чайников
Гражданский кодекс для чайников
Издание представляет собой развернутый комментарий к Гражданскому кодексу России. Книга написана живым, человеческим, ненаучным языком для всех, кто желает обогатить свой кругозор общеправовыми и гражданско-правовыми знаниями, необходимыми для личностного развития и правовой самозащиты.

Будет полезна студентам, аспирантам и преподавателям, практикующим юристам и тем, кто интересуется гражданским правом....

Цена:
353 руб

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации с Уставом военной полиции
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации с Уставом военной полиции
Настоящее издание содержит тексты Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации...

Цена:
193 руб

 Новый регламент ГИБДД. Административный регламент исполнения МВД РФ
Новый регламент ГИБДД. Административный регламент исполнения МВД РФ
Административный регламент исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения устанавливает сроки и последовательность осуществления административных процедур (действий) Министерством внутренних дел Российской Федерации, его территориальными органами и уполномоченными должностными лицами при осуществлении государственной функции....

Цена:
73 руб

Владимир Переверзин Заложник. История менеджера ЮКОСа
Заложник. История менеджера ЮКОСа
Цитаты
"Очень русская история, актуальная во все времена. К сожалению, и в нынешние. Кто не зарекается от тюрьмы и сумы - прочтите эту книгу. Она про то, как стать истинно свободным, потеряв свободу. И про то, что тяжкие испытания - это возможность стать сильнее и лучше".
Борис Акунин, писатель

"Это лучшее, что я когда-либо читала про тюрьму. То есть про волю".
Ольга Романова, журналист, основатель общественного движения "Русь сидящая"

О чем книга
Семь лет и два месяца отдал Владимир Переверзин за право остаться человеком и не лжесвидетельствовать. Его называли самым случайным узником дела ЮКОСа, и на его месте мог оказаться любой сотрудник компании. Но "повезло" именно ему.
Не было никаких миллиардов, как не было и никаких хищений. Но были годы, проведенные в тюрьмах и лагерях, годы, украденные в угоду чьим-то интересам, годы, которые никто не вернет. Об этом и пойдет речь: об абсурдном суде и неожиданном своей жестокостью приговоре, о лагерях и попытках добиться освобождения. И хотя автору тяжело вспоминать этот сложный период, он считает своим долгом донести до читателя, что при существующей системе то, что случилось с ним, может случиться с каждым.

Почему книга достойна прочтения
- Книга невероятно актуальна в наше время массовых политически мотивированных дел;
- автор подробно и обстоятельно рассказывает о "деле ЮКОСа";
- это очень сильное и смелое описание жизни заключенных;
- книга наполнена жаждой жизни и поразительной любовью к людям - качествами, которые и позволили Владимиру выжить в тюрьме.

Для кого эта книга
Для тех, кто хочет по-настоящему разобраться в "деле ЮКОСа", для тех, кого волнуют процессы, происходящие в стране, для всех, кому интересно узнать, какого это - быть политзаключенным.

Кто автор
Владимир Переверзин, бывший менеджер ЮКОСа, в 2007 году был осужден на 11 лет строгого режима за хищение всей нефти, добытой компанией за все время ее существования. В связи с изменениями в законодательстве срок был сокращен до 7 лет и 2 месяцев. Был освобожден в феврале 2012 года.

Ключевые понятия
ЮКОС, суд, тюремная система, Ходорковский, Переверзин.

Особенности оформления книги
Твердый переплет, вклейка с фотографиями на мелованной бумаге.

...

Цена:
404 руб

Веста Спиваковская Громче, чем тишина
Громче, чем тишина
Эта история - смесь судебного произвола, слепых пятен в законе, клеветнических инсценировок, и несправедливых обвинений. Конфликт, вышедший за пределы одной семьи, связавший судьбы сотен людей по всей стране, и даже за ее пределами.

Автор книги - Веста Спиваковская - журналистка, колумнистка, теле- и радиоведущая - столкнулась с проблемой, которая стала настоящим стихийным бедствием, но при этом остается незаметной для большинства граждан страны. В 2010 году муж решил навсегда разлучить ее с дочерью. 
По данным международных правозащитных организаций в России ежегодно исчезает более 55 тысяч несовершеннолетних детей. Семейный "киднеппинг" в России не регулируется на законодательном уровне и не обсуждается в обществе. Он объединяет родителей в борьбе за свои права, но при этом оставляет их в "одиночной капсуле" собственного горя.

Эта книга - не просто авторская исповедь. Ее задача - вывести проблему семейного киднеппинга в область публичной дискуссии. Она посвящается родителям - матерям и отцам - которые попали в похожую ситуацию, но не отчаиваются и не сдаются. А также всем небезразличным людям, которые борются с этим на законодательном, общественном и личном уровне. 

...

Цена:
383 руб

Внутренний Предиктор СССР Принципы кадровой политики: государства, "антигосударства" и общественной инициативы
Принципы кадровой политики: государства, "антигосударства" и общественной инициативы
Кадры решают всё! Эта фраза знакома многим. Многие ли соотносят её с жизнью? А ведь именно кадровая политика общества определяет качество управления - качество жизни людей и перспективы развития.
В настоящей работе на исторических примерах рассмотрены принципы общественного управления и кадровой политики, которые долгие века считались нормой, и "благодаря" которым человечество пришло к глобальному кризису во всех сферах жизни. Показана роль психологии и основ мировоззрения, которые определяют дееспособность и меру понимания "управленцев". Преодоление кризиса требует переосмысления всего того, что считалось естественным и общепринятым, а также выработки и внедрения альтернативных принципов общественного управления и кадровой политики.
Такая альтернатива излагается в книге во взаимосвязи с психологией личности, основами адекватного жизни мировоззрения, принципами формирования и эффективной деятельности слаженного коллектива.
Освоение предлагаемых знаний - потребность и задача каждого, кто желает преображения общества к Человечности и Справедливости....

Цена:
419 руб

2013 Copyright © PravoBooks.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Яндекс цитирования